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法律案件論文精選(九篇)

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法律案件論文

第1篇:法律案件論文范文

在計算機得以普遍應用的今天,網絡正以其驚人的發(fā)展速度影響著我們社會生活的方方面面。網絡在給予了我們方便和快捷的同時,也帶來了一系列的法律問題;網上的著作權如何保護,網絡的信息安全以及隱私權的保護等。對此,專家學者們已進行了大量的研究,而對于司法審判第一線的法官來說,網絡引發(fā)的管轄問題則顯得尤為重要和急迫。本文僅就網絡侵權案件的管轄問題進行探討,希望有助于這一問題的研究和解決。

一、網絡空間的特性

要探討網絡案件的管轄問題,首選應當了解網絡空間的特性。當然,這里所列舉的特性并未囊括了網絡所有的特性,而是側重于與網絡案件的管轄或知識產權保護有關的一些特征。

1全球性。Internet網絡是連接全球的網絡,全球性是其最主要的特性。可以看出,網絡這一特性與知識產權的地域性的特點相沖突,同時也是對傳統(tǒng)的管轄理論及法律適用的考驗。

2客觀性。網絡空間雖然看不見,也摸不著,但它是客觀真實存在的,而非虛幻的。它不能脫離這個社會而獨立存在,應當受到現(xiàn)實社會的傳統(tǒng)價值和標準的約束。

3交互性和實時性。網絡上的行為是互動的,通過網絡,你可以主動地發(fā)出信息、作出響應,也可以被動地接收信息。這與傳統(tǒng)的媒體如電視、電影、廣播不同;另一方面,網絡可以實時地發(fā)送新聞和各種信息,這一點與書刊、報紙等不同,其方便快捷又勝電視、廣播一籌。

4管理的非中心化。在網絡空間里,沒有中心,沒有集權,網絡上的每一臺計算機彼此相連,沒有哪一臺是其他計算機的中心樞紐,所有計算機都是平等的。

二、傳統(tǒng)管轄理論和網絡管轄新理論

(一)傳統(tǒng)管轄理論

傳統(tǒng)的司法管轄理論是以地域、當事人的國籍和當事人的意志為基礎的。我國民事訴訟法第29條對侵權案件的管轄是這么規(guī)定的,“因侵權行為提起的訴訟,由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄”。

(二)網絡侵權案件的管轄新理論

網絡侵權案件與一般侵權案件相比,既有共性,又有一定的差異。一方面,網絡侵權案件要考慮網絡空間有前述特性,另一方面,網絡只是一種工具、手段或新的方式,在訴訟的實體和程序上要與已有的審判實踐相一致。在管轄問題上,也應考慮上述思路,做到共性和個性的統(tǒng)一。

針對網絡的特性,在網絡案件的管轄問題上產生了一些新的理論:

1新理論。該理論認為、網絡的非中心化傾向表現(xiàn)在每個網絡用戶只服從他的網絡服務提供商(ISP)的規(guī)則,ISP之間以技術手段,協(xié)議方式來協(xié)調和統(tǒng)一各自的規(guī)則。網絡成員的沖突由ISP以仲裁者的身份來解決,并由ISP來執(zhí)行裁決。新理論認為在網絡空間中正形成一種全新的全球性市民社會,這一社會有其自己的組織形式、價值標準和規(guī)則,完全脫離于政府而擁有自治的權利,網絡之外的法院的管轄當然也被否定。

對于上述觀點,筆者認為:網絡管理的非中心化的特點確實表現(xiàn)為對網絡管理的困難。網絡集電視、廣播、電影、報刊等媒體于一身,是真正的“多媒體”,另外,網絡與其他行業(yè)結合能產生新的行業(yè),如網絡與傳統(tǒng)的旅游社合辦網上旅游頻道,等等。由此產生的交叉行業(yè)和新興行業(yè)在界定和管理上將出現(xiàn)加大的空隙,導致傳統(tǒng)的行政管理的力不從心。但另一方面,管理的困難并不等于無法管理和可以完全放任不管,網絡空間的客觀性的特點告訴我們,網絡是客觀真實存在的,它不能脫離于社會而獨立存在。網絡管理的非中心化不能否定傳統(tǒng)的價值標準和規(guī)則,網絡空間不能游離于國家、政府之外而不受約束。故筆者認為新理論是不切實際的,由此推出的否定法院管轄的觀點當然也不能成立。

2管轄相對論。網絡空間應該作為一個新的管轄區(qū)域而存在,就象公海、南極洲一樣,應以此領域內建立不同于傳統(tǒng)規(guī)則的新的管轄原則。任何國家和地區(qū)都可以管轄并將其法律適用于網絡空間內的任何人和任何活動,其程度和方式與該人或該活動進入該國家可以控制的網絡空間的程度和方式相適應。在網絡空間內發(fā)生糾紛的當事人可以通過網絡的聯(lián)系在相關的法院出庭,法院的判決也可以通過網絡手段予以執(zhí)行。

管轄相對論和新理論相似,也過分夸大了網絡空間的自由度,社會發(fā)展要求網絡客觀、有序,依靠技術解決網絡管轄問題,僅是少數技術領先國家所歡迎的,而不從根本上解決問題。因此,筆者也不贊同管轄相對論。

3網址作為新的管轄基礎論。此理論認為:網址存在于網絡空間中,它在網絡中的位置是可以確定的,且在一定時間內也具有相對的穩(wěn)定性。網址受制于其ISP所在

的管轄區(qū)域,是比較充分的關聯(lián)因素。因此,網址應當成為新的管轄基礎。

網址能否作為新的管轄基礎,這將在本文后續(xù)部分討論,在此僅提出筆者的意見——網址不能作為管轄基礎,但可作為認定侵權行為地的一種參考。

4取消侵權行為地作為識別因素的理論。該理論認為,網絡侵權案件中侵權行為地的確定性很弱。如果就擴大一國范圍的角度來考慮,將網絡中的行為直接解釋進已有的規(guī)則是可以的,這是各國尤其是技術強國愿意采取的作法,但勢必造成國際司法管轄權的沖突,不利于案件的解決,也不利于建立國際司法秩序。就國際社會司法秩序的維護來看,應取消侵權行為地這一識別因素,而僅應以被告的國籍或住所地及可執(zhí)行的案件標的所在地來確定一國直接的國際司法管轄權。就國內司法管轄權來看,網絡侵權案件更應如此。

筆者不贊成此種觀點,網絡侵權案件雖然在侵權行為地的認定上比較復雜,但不能說無法確定,侵權行為地是侵權案件中侵權行為的發(fā)生地或結果地,是侵權案件的重要特征,應當作為管轄的基礎。

5技術優(yōu)先管轄論。這一觀點主要指在國內的管轄中,由于網絡發(fā)展的不平衡性,使得一些大城市的網絡發(fā)展明顯快于其他地方,象北京、上海和廣東的一些地區(qū),ISP、ICP集中,網絡技術比較發(fā)達,有能力處理有關的技術問題,因此應當由這些城市和地區(qū)的人民法院優(yōu)先管轄網絡侵權案件。

該理論在網絡初期發(fā)展中可能有方便審理、加快提高審判水平的優(yōu)點,但從根本上看是不利于網絡的進一步發(fā)展的,同時也有失公平、公正,同樣不足取。

綜上所述,有關網絡管轄的新理論并不能解決司法實踐中的問題,傳統(tǒng)的管轄理論的基礎并未動搖。

三、涉及網絡管轄問題的案件分析

從現(xiàn)有案件的裁決可以看出對網絡管轄問題的意見并不完全一致。筆者僅列舉國內外的四個案例看目前網絡管轄的確定原則:

1《大學生》雜志社訴北京京訊公眾信息技術有限公司案1

1998年9月,原告出版了《考研勝經》一書。其后,原告發(fā)現(xiàn)被告所開辦的首都在線網站已將該書大部分內容上網。故原告向北京市海淀區(qū)人民法院提起著作權侵權訴訟。被告以公司注冊地、網站、服務器及經營地點均不在海淀區(qū)為由提出管轄異議。海淀法院將此案移送北京市第二中級人民法院審理。

這是一起較簡單的網絡侵權管轄糾紛,被告侵權行為只涉及向網上或稱為上傳,由于本案的被告住所地及侵權行為地均不在海淀區(qū),海淀法院將此案移送有管轄權的法院審理。

2馬力斯公司(Maritz,Inc.)訴網金公司(Cybergold,Inc)案2

原告是密蘇里州的一家公司,被告是加利福尼亞州的公司。被告在加州擁有一個網址,并在其網址上創(chuàng)建了一個郵遞列表3,使訪問該網址的用戶可以通過該郵遞列表收到公司服務的信息。馬力斯公司于1996年4月向密州東區(qū)法院,控告被告公司侵犯其商標權及進行不正當競爭。網金公司提出了管轄異議,認為密州法院無權管轄,但密州法院裁決對此案有管轄權。法院認為,被告網址的特性并非是被動的,因為用戶可以通過郵遞列表收到來自被告公司的信息。這種情況符合美國關于被告和法院所在州間“最低限度接觸”4的原則,密州法院有權管轄。

這一案例在侵權行為上明顯比案例1的情況復雜,被告的行為實質上是通過其網址侵犯原告的商標權及進行不正當競爭,因此網址交互性的認定是關鍵。在網絡中,一些網址可以通過用戶的登錄作出相應的回復,這種網址相對于那些只能被動地被訪問的網址來說,稱為交互性網址。網址的交互通??赏ㄟ^郵遞列表、訂閱網上雜志、登記注冊等形式表現(xiàn)出來。在本案例中,被告依靠郵遞列表滿足了網址互動的條件,使該網址成為交互性網址。

這也是一個經常被引用來說明最低限度接觸理論的案例,法院僅依靠被告交互性的網址確定了管轄權。法院認為,網絡不同于傳統(tǒng)的電話,它傳遞的信息可被所有想看到的人所共享,應當據此拓寬管轄權的行使范圍。交互性網址滿足了最低限度接觸的條件,構成對原告所在地的“最低限度”的接觸,因此原告所在地法院有管轄權??梢钥闯?,密州法院過于重視網絡交互的作用。

類似案件還有一些,但都是較“早期”的案例。隨著網絡案件的增多和研究的進一步深入,一些美國法院提出僅有交互網站,不足以判定管轄權的新觀點,并逐漸的為大多數法院所接受。下面的案例就是其中的代表。

3澤普網絡銷售公司(Zippo.Cybersell,Inc.)訴網絡銷售公司(Cybersell,Inc.)案5

原告是亞利桑那州的一家公司,被告是佛羅里達州的一家公司,兩公司的名稱中都有“網絡銷售(Cybersell)”的字樣。被告創(chuàng)建了一個網頁,其中包含“網絡銷售”(Cybersell)的標識,一個本地的電話號碼,一個發(fā)送電子郵件的邀請函以及一個超文本鏈接(用戶能通過此鏈接介紹自己的情況)。原告向亞利桑那州地區(qū)法院被告侵犯其商標權。地區(qū)法院以管轄權不充分為由駁回此案,聯(lián)邦上訴法院第9巡回法庭維持了該裁決。

法院認為,被告在亞利桑那州通過網絡并沒有任何的商業(yè)行為,被告在亞利桑那州沒

有“有意圖地”謀求該州的利益和希望受該州法律的保護。法院最后總結說,“簡單地將別人的商標作為域名并放置在網絡上,就判定該人的居住地法院有管轄權,這種說法是缺乏依據的”。原告需要證明被告有意圖地將他的行為指向訴訟管轄地。

被告網址的構成符合交互特性,但法院無法僅依此判定享有管轄權。此案裁決表明,美國法院對傳統(tǒng)的“有意獲得”6理論和“商業(yè)流通”7的理論作出了新的詮釋,認為這些理論也同樣適用于網絡侵權案件。同時認為僅依靠交互性網址不能確定管轄權,而希望通過被告行為的性質、意圖來判定。

4瑞得(集團)公司訴宜賓市翠屏區(qū)東方信息服務有限公司案8

原、被告均在互聯(lián)網上擁有自己的站點。1998年底,原告發(fā)現(xiàn)被告網站的主頁在內容結構、色彩、圖案、版式、文字描述等方面均與原告主頁相同或類似,原告以被告侵犯其著作權和商業(yè)秘密為由向北京市海淀區(qū)人民法院。后被告提出管轄異議。海淀法院認為海淀區(qū)為侵權行為地,裁定有權管轄此案。被告不服上訴,北京市第一中級人民法院經審理認為海淀法院有管轄權,故駁回了被告的上訴。

這是國內首起網絡管轄案件。一、二審法院均認為被告涉嫌通過原告網站接觸原告主頁內容,即認為被告復制原告主頁的行為是侵權行為,故侵權行為地為海淀區(qū),海淀法院有權管轄此案。這里的侵權行為很值得探討,被告接觸了原告的主頁,就實施了侵權行為了嗎?如果是這樣的話,Internet網上每一個瀏覽者都成了侵權者了。另外,被告是否通過原告網站復制了原告主頁,還不能確定(即使復制也是臨時復制),因為網站主頁間的抄襲,有時并不需要下載復制后再修改,也可以是手工抄在紙上,然后再據此制作成新的主頁。筆者認為,本案的侵權行為是發(fā)生在被告制作完其主頁后,上傳到其主頁之時,因此被告的侵權行為實施地應當是被告網站的服務器所在地。這個案例最值得注意的是對于抄襲網站的復制行為的判斷,其理解直接關系到侵權行為地的認定。

這個案例也涉及網絡侵權結果發(fā)生地的問題,是否因為網絡的全球性,導致侵權的結果延及到全球的任何地方呢?答案當然是否定的。

四、網絡案件侵權行為地的分析及應當注意的問題

網絡侵權案件的特點,使傳統(tǒng)司法管轄權的基礎受到了沖擊,這是否意味著該理論在網絡侵權案件中已無法適用了?筆者認為傳統(tǒng)管轄理論雖囿于其產生的時代背景,但其理論精髓在網絡案件中仍具有生命力,只是在適用中需要結合網絡空間的特性加以考慮。

分析我國民訴法關于侵權案件的管轄規(guī)定,其中所述的被告住所地比較容易理解和適用,關鍵在于對侵權行為地的理解,上述幾個案件也均側重于此。按照民訴法若干意見的解釋,侵權行為地包括侵權行為實施地和侵權結果發(fā)生地。下面是分析網絡案件侵權行為地的幾個需要注意的問題:

1侵權行為應當區(qū)分積極接觸和消極接觸兩種情況。

積極接觸是指把侵權信息發(fā)送到他人網址上由之讀取的情況;消極接觸是指將侵權信息放于網站之上任人讀取的行為。該行為可以是上傳、發(fā)電子郵件等,對于積極接觸案件的管轄認識比較一致,發(fā)送信息的所在地法院和被告住所地法院擁有管轄權。對于消極接觸則認識不一。筆者認為,消極接觸與積極接觸情況不同,如果原告在訴訟所在地以“消極接觸”的方式訪問被告有侵權內容的網址,法院不能以此認定對案件享有管轄權。法院如把消極接觸作為最低限度接觸的標準來受理,勢必會造成網絡上任何網址的所在地都可以作為管轄地,當事人可以任意選擇法院——他只要在某地上網即可。因此,這種認定顯然是不合適的。

2僅存在交互性網址不能確定管轄。

將上述的消極接觸再進一步分類,可分為依靠被動網站的接觸和依靠交互性網站的接觸。被動網站只將信息放在網站上,只能被瀏覽,象案例1的被告網址。交互性網站則更復雜,可以實現(xiàn)進一步的交互動作,象案例2、案例3中的被告網址那樣,交互行為包括登記注冊、郵遞列表、鏈接留言等。從某種意義講,交互性網址是積極接觸和消極接觸的結合。

對于被動網站,與上述消極接觸的意見一致,訪問者所在地的法院無法獲得管轄權。

對于交互性網站,意見不太統(tǒng)一,前述的案例2、案例3分別代表了2種不同的觀點,但較主要的和較新的觀點是案例3所提出的僅有交互網址不能確定管轄的觀點。筆者也贊同這一原則,交互網址只能作為管轄的參考,因為涉及交互網址的行為各不相同,性質千差萬別,應區(qū)分各類案件的具體情況分別加以考慮。另外,由于一些案件的侵權行為是在交互網站的基礎上還分別增加了實際接觸(指非網絡接觸的情況)的行為或網絡接觸的行為,使得判斷侵權行為更加困難。故不應一概而論。

3正確理解侵權行為的性質是確定管轄的基礎。

在案例4中,侵權行為是網址復制的行為還是內容上傳的行為,成為確定案件管轄的分水嶺。網絡侵權管轄問題上,正確理解網絡中經常出現(xiàn)的“復制”、“臨時復制”、“超文本鏈接”、“訂閱郵遞列表”等行為的性質,對正確掌握侵權行為地從而確定管轄權有著極其重要的意義。上述行為在認定上有一定的難度,甚至有一些是理論界長期爭論的問題,這更需法官根據案情仔細分析,公正地確定管轄地。

4對網絡案件侵權結果發(fā)生地的思考

侵權結果發(fā)生地是侵權行為直接產生的結果發(fā)生地,在網絡侵權案件中,不能將其擴大到任何互聯(lián)網能達到的地方。網絡的全球性、交互性和實時性使網絡侵權行為的影響擴大何止幾倍,侵權后果也更為嚴重。筆者認為原告住所地應當可視為侵權結果發(fā)生地。原因在下文中專門討論。

從上述分析可以看出,我們并不能找到一個對于所有網絡侵權案件皆可適用的原則。筆者認為,正是網絡侵權行為的復雜性、多樣性,要求我們在分析其侵權行為地時,應當考慮不同案件的具體情況確定管轄,而不應得出使用交互性網址或實施交互行為就一定由某某法院管轄的結論。

五、原告住所地能否成為網絡侵權案件的管轄基礎

如前所述,眾多的網絡案件管轄新理論并不能真正解決實際問題,而依靠對侵權行為的分析來處理,也確實有一定的難度,難以確定統(tǒng)一適用的標準。那么,能否找到一種更方便、更適應網絡新形勢的管轄基礎呢?筆者認為可以考慮將原告所在地作為網絡侵權案件管轄地。其原因有三:

1從我國民事訴訟法的管轄原則來看,我國確定的一般地域管轄的原則為“原告就被告”,該原則確實在我國司法實踐中取得了不錯的效果,但也存在著一定的問題。實際上,“原告就被告”原則是大陸法系較早建立的一項管轄原則,但隨著一些新類型的案件如知識產權案件、網絡案件的興起,其便于訴訟的目的往往不能得到實現(xiàn),反而導致原告訴權無法得到保證,被告逍遙法外的后果。權利人為保護自己的權利疲于奔命,有時更得使用“訴訟技巧”,千方百計地拉上侵權產品的銷售者才能達到選擇法院管轄的目的,這有違于管轄原則的初衷。管轄原則的基礎應當是在方便訴訟和更好的保障當事人權利等諸方面找到一個良好的平衡點。因此在法律日新月異的今天,有必要進一步完善管轄原則。

2從網絡的特性看,由于侵權行為通過網絡來實施,使侵權行為的影響力不斷擴大,被告通過其侵權行為侵害了原告的利益,其侵權后果往往在原告所在地最為嚴重。同時,由于網絡的可交互性,被告可以比傳統(tǒng)的侵權行為更方便地指向原告所在地。被告的商業(yè)行為試圖進入原告所在地,侵害原告權利,可以表明其愿意接受原告所在地法院的管轄,或者說被告是可以預見被原告所在地法院管轄的結果的。這些觀點在美國一些判例中已有適用。筆者認為網絡侵權行為的影響力更指向了原告住所地,可以考慮將原告所在地作為網絡侵權案件管轄地。

3從案件的涉外因素考慮,網絡的全球性不可避免地使侵權案件涉及國外被告,為便于國內原告的訴訟,維護國家的,更好地依法保護國家和人民的合法權益,原告住所地法院應當有權管轄。涉外網絡案件的管轄問題是比較復雜的,它與國內司法管轄權既有聯(lián)系又有區(qū)別。國際上對涉外民事案件的管轄原則主要有以下四種;(1)屬人管轄原則;(2)屬地管轄原則;(3)協(xié)議管轄原則;(4)專屬管轄。此外,解決管轄權沖突的還有國際公約,包括雙邊和多邊條約。對于涉外民事案件行使管轄權,是維護我國、保護我國及我國公民合法權利的重要措施。實踐中,各國均根據國內立法和國際慣例,提出更加有利于保護的管轄權原則,我國已有原則包括:(1)被告在境內居住的;(2)訴訟標的物位于國內;(3)國內原告對國外被告提起的有關身份的訴訟;(4)國內發(fā)生的損害賠償案。筆者認為,也應當將網絡侵權案件包括其中。

以上是原告住所地作為網絡侵權案件管轄地的三個原因。當然,確定原告住所地為網絡侵權案件的管轄地,還需要立法的進一步完善或是司法解釋的補充。

六、結論

網絡侵權案件的管轄仍應適用民訴法侵權案件管轄的有關規(guī)定。

在分析侵權行為中,應當結合具體案情具體分析侵權行為實施地。

僅有交互性網址并不能確定原告所在地法院享有管轄權。

最后,建議完善立法,將原告住所地作為網絡侵權案件管轄地。

(作者單位:北京市第一中級人民法院)

注釋:

1本案資料見(2000)海知初字第7號案。

2本案資料見美國947F.supp.1328(E.D.MO.1996)案。

3郵遞列表(mailinglist),又稱討論組,其組內的任何成員都可通過電子郵件的形式就某一專題互相發(fā)表意見、討論問題、共享信息等,這個由所有成員組成的集合就稱為“郵遞列表”。

4最低限度接觸原則,是指案件被告在法院轄區(qū)內有沒有交易行為和民事侵權行為,法院要對案件行使管轄權,則被告和該法院間應存在某種最低限度的接觸,這種才能滿足適當程序條款和公平原則的要求。

5本案資料見美國130F.3d414(9thcir.1997)案。

6有意獲得理論,是對“最低限度接觸”原則的一項限制,該理論指出;在被告與法院所在地產生了最低限度接觸的情況下,只有這種“接觸”是被告自己的故意行為的結果,該法院才能對被告行使管轄權,該理論的本質是,被告是有意地為某種行為,以取得在訴訟所在地從事某種活動的權利,進而得到該地法律上的利益和保護。

第2篇:法律案件論文范文

傳統(tǒng)上,侵犯知識產權刑事案件,無論是假冒、非法出售、擅自制造還是侵犯商業(yè)秘密,其犯罪行為的發(fā)生地和危害結果地總是相對明確的。簡言之,傳統(tǒng)類型的侵犯知識產權的犯罪行為總會與特定的物理空間發(fā)生直接、穩(wěn)定的聯(lián)系,因此適宜適用犯罪地管轄原則。然而,將該原則用于云計算環(huán)境所發(fā)生的侵犯知識產權刑事案件時卻會遭遇一定困難。

所謂云計算,是近年來新興的一種信息應用方式,是由用戶、分布式服務器和數據中心經由互聯(lián)網組成的系統(tǒng)。分布式服務器和數據中心由各種網絡服務商提供,被許可的用戶可以從世界任何地方經由互聯(lián)網訪問并運用儲存的信息。與傳統(tǒng)信息應用方式相比,云計算最大的特點在于信息的存儲與調用方式發(fā)生了根本性變化。云計算所依托的數據和信息不是基于個人電腦的存儲,而是由互聯(lián)網所連接的遠程數據庫。云計算系統(tǒng)根據用戶的指令按需調用信息資源,通過網絡將分布在不同位置的硬件、軟件等資源集中起來組成虛擬主機供用戶使用。

但必須注意的是,云計算在帶來信息共享極大便捷的同時,一旦被犯罪分子利用,其所造成的社會危害也將被放大。同時,由于云計算的虛擬化與動態(tài)化特征,導致犯罪行為很難與某一特定的物理空間形成直接、必然的聯(lián)系,使得一旦發(fā)生嚴重侵權構成犯罪時,難以明確其犯罪地。

例如,用戶如需在線觀看電影,云計算系統(tǒng)根據用戶指令向若干分布于不同地域甚至不同國家的網絡設備尋找該視頻作品,然后按照某種算法或網速快慢從這些網站上分別獲得該視頻某部分或片段,加以排序或重組,再傳遞到用戶設備中。此種情況下,用戶所在線觀看的視頻并非來源于某一個網站而是若干網站,其中既可能有來源合法的,也有侵權的,或者全部片段都涉嫌侵權但分布在不同網站上。雖然目前尚未出現(xiàn)此類型的嚴重犯罪,但隨著云計算的大規(guī)模廣泛應用,必須重視云計算環(huán)境下知識產權的刑事保護。

云計算環(huán)境下信息的存儲與調用方式的變更雖然對侵犯知識產權案件的地域管轄提出了新挑戰(zhàn),但并不意味著云計算環(huán)境下犯罪行為完全無跡可尋。由于云計算系統(tǒng)中的活動依賴于多臺連接互聯(lián)網的計算機,而每一臺計算機都有唯一的網絡空間地址,即IP地址。由此可以通過確定犯罪者進入的IP地址,找到所在服務器的地理位置,從而為云計算下侵犯知識產權犯罪行為與現(xiàn)實物理空間建立對應的地域聯(lián)系,并由此確定其地域管轄。同時,盡管技術新穎,形式多樣,但本質上云計算服務提供者仍然屬于網絡服務提供者的范疇。按照其服務種類,云計算服務提供者可以劃分為提供基礎設施的服務者,提供平臺的服務者和提供軟件的服務者三種類型。

提供基礎設施和提供平臺類型的云計算服務提供者通常并不直接提供作品、音像制品等,而是為用戶提供信息存儲、服務器、操作系統(tǒng)、搜索、鏈接、傳輸等中間服務,一般不承擔直接侵權責任。但如果知道用戶利用其服務侵害他人知識產權,未采取必要措施的,與該用戶承擔連帶責任,情節(jié)嚴重可能構成犯罪。其中,“知道”的主觀狀態(tài)包括“明知”和“應知”,即云計算服務提供者自行知道或經通知知道用戶利用其服務侵害他人知識產權的事實。

此外,承擔責任的云計算服務提供者不僅因其主觀上對行為“知道”,在行為上則表現(xiàn)為有能力采取合理措施制止侵害行為而故意不作為,因為從技術上云計算服務提供者能夠有效監(jiān)測和阻止用戶的不法行為,拒絕為涉嫌侵權或犯罪用戶提供訪問或其他服務。而提供軟件的云計算服務者為用戶在線提供計算機軟件,如果這些軟件沒有合法來源,違法所得數額較大或情節(jié)嚴重則可能構成犯罪。

第3篇:法律案件論文范文

一、國家開放大學法學本科畢業(yè)論文考核機制的現(xiàn)狀及存在的問題

(一)國家開放大學法學本科畢業(yè)論文考核機制的現(xiàn)狀

畢業(yè)論文寫作是開放教育中的重要環(huán)節(jié),是提高學生專業(yè)素質,達到專業(yè)培養(yǎng)目標的必要步驟,在整個教學過程中有著十分重要的地位。為了規(guī)范畢業(yè)論文的寫作和指導,中央廣播電視大學于2002年5月出臺了《關于“中央廣播電視大學人才培養(yǎng)模式改革與開放教育試點”法學專業(yè)本科畢業(yè)論文工作的意見(試行)》。

1.畢業(yè)論文基本要求。選題必須是法學專業(yè)范圍,不能用??飘厴I(yè)論文替代本科畢業(yè)論文。畢業(yè)論文形式必須為學術性論文,不能用法學案例評析、社會實踐調查報告、法律工作總結等其它形式。畢業(yè)論文正文字數必須在6000字以上。畢業(yè)論文選題不能太集中,本科階段課程內容選題要高于總選題的30%,選題要同我國司法實踐相結合。

2.指導教師資格與職責。本科畢業(yè)論文指導教師必須由政治素質好、業(yè)務能力強、寫作水平高的老師擔任,一般選用中級職稱或是具有碩士學位的人員。本科畢業(yè)初級職稱的教師工作五年以上才有資格擔任本科論文指導教師。本科畢業(yè)工作五年以上的審判員、檢察員、律師也可以被聘為本科畢業(yè)論文指導教師。指導教師指導學生選題,資料收集、寫作方法的運用、文獻檢索、寫作提綱的擬定、督促學生按寫作計劃完成初稿;論文初稿進行審閱,提出修改意見;對論文定稿進行成績初評,書寫評語。

3.論文答辯及成績評定。開放教育法學本科學員須全員參加畢業(yè)論文答辯。答辯組由3人組成,答辯主持人須具備高級職稱,答辯組由電大教師和外校答辯教師組成。法學本科畢業(yè)論文成績的認定除了要看畢業(yè)論文的本身質量外,還要看學員現(xiàn)場答辯的情況,通過答辯來檢驗論文是否為學員本人完成。成績分為不及格、及格、中等、良好、優(yōu)秀五個等第。優(yōu)秀人數不得超過參加答辯總人數的20%。

(二)開放教育法學本科畢業(yè)論文考核機制中存在的問題

1.教學計劃中學術訓練課程缺失。開放教育法學本科教學計劃中沒有論文寫作課程,課程考核方式也都是考試形式。學員沒有經過專門的學術訓練,缺乏論文寫作的能力。學員不知道如何收集資料,不知道如何撰寫研究綜述,不知道論文的布局謀篇。雖然有開設《法律文書》課程,但講授內容為司法機關、公證機關、仲裁機關法律文書的規(guī)范和要求,并非學術論文技能的訓練。

2.畢業(yè)論文表現(xiàn)形式單一。畢業(yè)論文只能寫學術型論文,導致部分學術功底差,但實踐經驗豐富的學員興趣不大。學術型論文需要提出問題、分析問題、解決問題的格式,束縛了學員的手腳,難以調動學員的寫作熱情,不能充分發(fā)揮學員的經驗優(yōu)勢。

3.畢業(yè)論文答辯過場化。答辯過程中有一部分學員答不出來答辯教師提出的問題,部分學員法學基礎知識欠缺不能很好的回答提問,但為了能讓畢業(yè)率達到一定的比例,答辯主持人往往會放寬答辯要求,一個班級只留下一兩個最差的同學不通過,其他同學即使再差,也送個及格分數。導致整個論文答辯過程不是很嚴謹,學員認為通過太容易,不能夠引起學員的重視,不利于論文寫作質量的提高。

4.存在抄襲和購買論文的現(xiàn)象。開放教育學員因為沒有時間或是因為能力不足無法按時完成畢業(yè)論文,但為了畢業(yè),就去網上抄論文或是花錢買論文,助長了不正之風,構成了學術腐敗。

二、開放教育法學本科畢業(yè)論文多元化的機遇和挑戰(zhàn)

(一)國家開放大學的成立為開放教育法學本科畢業(yè)論文多元化創(chuàng)造了條件

電大開放教育法學本科過去是同中國政法大學聯(lián)辦,在教學和畢業(yè)論文寫作等環(huán)節(jié)受聯(lián)辦學校的制約。2012年國家開放大學在人民大會堂正式揭牌成立。國家開放大學可以設置本科專業(yè),按教育部規(guī)定,首批設置本科專業(yè)為19個,這19個專業(yè)有獨立發(fā)放畢業(yè)證書和學位證書的資格,其中就包括法學專業(yè)。國家開放大學可以自主設定教學計劃,決定畢業(yè)論文的形式。可以說國家開放大學的成立為開放教育法學本科畢業(yè)的改革提供了可能性。

(二)國家開放大學人才培養(yǎng)目標也需要開放教育法學本科畢業(yè)論文多元化

開放教育的教學具有開創(chuàng)性[4],開放教育法學本科畢業(yè)論文的多元化必將更加適合成人學生,更符合開放大學培養(yǎng)應用型法律人才的需求。應用型法律人才,應具備高尚的職業(yè)道德,具備扎實的法律專業(yè)知識,具有嫻熟的法律職業(yè)技能,能夠公平合理地處理法律糾紛。[5]調查報告、案例分析等形式更有利于學員將法學理論同自己的實踐經驗相結合,對學員的職業(yè)技能的提高更有幫助,更有利于促進知識向技能的轉變。

(三)開放教育法學本科畢業(yè)論文多元化有利于法學教師自身素質的提升

電大系統(tǒng)的法學教師在學歷、教學水平和業(yè)務能力上和普通高校的教師都有一定差距,這其中有制度的原因也有電大系統(tǒng)自身的原因。省級電大以下的法學教師無法兼職從事律師職業(yè),導致這些法學教師無法案件。電大系統(tǒng)組織的法學教師業(yè)務培訓數量也不多,省級電大的老師還有機會參加培訓,基層電大法學教師很少有機會參加培訓。一所基層電大,法學教師只有一兩個,教研活動很難開展,在教學壓力不大的情況,教學技能很難提高。如果開放教育法學本科畢業(yè)論文多元化,將促進促使教師知識更新,并提高法學實踐能力。

三、普通高校法學本科畢業(yè)論文多元化改革的嘗試

(一)安徽財經大學法學院

如果學生的學術功底較好,可以通過撰寫傳統(tǒng)畢業(yè)論文來獲得學分。此外,學生還有其他選擇,或是在有國際國內刊號的雜志上,或是提交社會實踐調查報告。還可以選擇模擬審判案卷及審結報告或法律意見書作為畢業(yè)論文成果形式。畢業(yè)論文的形式確定后,不得隨意更改,確需更改的,須報指導教師同意,并須重新開題答辯。

(二)武漢大學東湖分校法學院

武漢大學東湖分校法學院實行畢業(yè)論文“雙軌制”改革,在法學專業(yè)114名大四學生中,推行法庭模擬審判和論文結合的方式,法庭上的表現(xiàn)和制作完整的卷宗占60%,論文占40%。目前,此項改革尚未全面推開,該校采取自愿選擇方式,在2011屆114名畢業(yè)生中,已有22人選擇了“上法庭”模式,其余學生還按傳統(tǒng)模式寫作畢業(yè)論文。[6]

(三)山東大學威海分校

法學本科生科研立項、“挑戰(zhàn)杯”全國大學生課外學術科技作品競賽、暑期和寒假社會實踐活動的優(yōu)秀研究成果經鑒定程序直接轉化為畢業(yè)論文。

(四)中國政法大學

中國政法大學本科畢業(yè)論文除了學術型畢業(yè)論文形式之外,新增案例分析、畢業(yè)設計和調研報告三種形式。[7]

(五)西南財經大學法學院

2008年年底,西南財經大學法學院宣布改革舉措:2009年畢業(yè)的本科生必須寫案例分析,而且必須是具有爭議、比較新穎、有研究價值的案例。[8]

(六)華僑大學法學院

法學院要求畢業(yè)生在實習過程中,復印一個已結案件的全部卷宗。案件可以是刑事案件或民商事案件,也可以是行政案件或其他案件,但復印卷宗必須完整。根據該卷宗呈現(xiàn)出來的證據材料,對該案件的性質和判定結論進行分析,并撰寫案例評析報告,內容包括:案件的簡介、證據的認定(事實認定)、法律適用(實體法和程序法)以及最后的認定結論。畢業(yè)生在答辯的時候,必須帶上復印的全部卷宗,以便備查,期間要求畢業(yè)生先介紹該案件的情況,并提出自己的處理意見以及事實與法律根據。答辯老師可以根據該案件的具體情況,從實體法和程序法的角度,對案件處理提出問題,要求學生回答自己是如何處理案件以及認定結論的事實與法律根據。答辯老師根據畢業(yè)生撰寫的案例評析報告的質量和答辯的表現(xiàn)進行評分。[9]

四、開放教育法學本科畢業(yè)論文多元化制度設計

國家開放大學可以嘗試畢業(yè)論文改革,既保留傳統(tǒng)畢業(yè)論文,也采用其他形式。

(一)傳統(tǒng)型畢業(yè)論文

論文的選題必須是法學專業(yè)范圍,選題要結合自己的工作實際,切記題目不能過大,如在題目中出“中國”或是“我國”等字樣,撰寫的論文能夠解決生活或是工作中遇到的實際問題。學員論文選題盡量不要重復,最好一人一題。在論文的格式和學術規(guī)范上要嚴格要求學員,論文格式必須符合要求,字數不少于6000字。論文的復制比必須控制在規(guī)定范圍之內。論文理論性方面的要求可以適當降低,論文的寫作著重在于培養(yǎng)一種法律思維能力,重在理論與實踐的有機結合。根據開放教育法學本科學生的工作性質和生活閱歷,引導其選擇能將工作經驗、生活積累都運用起來的題目,以充分發(fā)揮社會經驗豐富,動手能力強的優(yōu)勢,而避免了理論基礎相對較薄弱的劣勢,從而揚長避短,寫出具備電大畢業(yè)論文特色的高質量論文。[10]

(二)調研報告

在課程教學過程中,輔導教師可以通過專題討論、主題辯論、布置小論文等方式,引導學員將自己的工作實踐同法學專業(yè)課程相給合,確定調研主題。教師要對學員的調研活動及調研報告的撰寫進行指導,提高學員運用法學知識解決和分析實際問題的能力。調研報告原始材料應真實可信,調研內容應具有較強的典型性、實證性和時效性,調研材料能有效支持調研報告,調研報告能解決實際問題,在解決問題的過程中審視現(xiàn)有法學理論,研究報告有一定的指導意義。調研報告應格式規(guī)范,內容明確、資料充實、方法科學、結論可靠,字數不少于10000字。

(三)模擬審判

模擬審判是一項最綜合、最全面的實踐性環(huán)節(jié),通過一個模擬法庭的組織與演練,可使參加的學生熟悉相關的訴訟程序、掌握所涉及的各種訴訟法律文書的寫作,培養(yǎng)他們的組織能力、善辯能力及綜合分析問題、解決問題的能力[11]。輔導教師帶領學員去法院旁聽,和學員共同確定模擬法庭選用案例,確定模擬法庭開庭計劃,指導學員完成所有訴訟文書的撰寫。模擬審判適用普通一審程序。模擬審判全過程的演示,不僅要求學生具有扎實的專業(yè)知識,更是對其組織能力、語言表達能力、寫作能力的一次全面考核,而法律文書和判決書的撰寫又可以檢測學生對所學理論和法律條文的實際運用能力[6]。沒有撰寫法律文書的學員可以撰寫審判總結上交。輔導教師根據學員在模擬審判過程中的表現(xiàn)及提交的訴訟文書和總結給學員打分,審判過程中的學員演示表現(xiàn)占總成績的60%,提交的訴訟文書或是總結占總成績的40%。

(四)

鼓勵學員在讀書期間撰寫、,學校對公開的同學依期刊的不同級別給予一定的補助。公開發(fā)表的論文選題必須是在法學專業(yè)范圍之內,作者所屬單位必須是學員就讀的學校。論文應符合學術規(guī)范,沒有學術不端行為。學校對學員上交的發(fā)表過的論文進行成績評定時要進行學術不端檢測。論文應當觀點明確、論證充分、方法科學、邏輯嚴密、層次清晰、結構合理。在南大核心期刊和北大核心期刊上的發(fā)表的論文只要達到4000字即可,在其它公開出版且有國際和國內刊號的刊物上發(fā)表的論文要達到6000字。在公開出版的論文集或其他公開出版的編著中發(fā)表,且字數在6000字以上的學術論文,應具備申請認定的資格。

(五)審判卷宗

在法院工作的學員或是參加法院實習的學員可以對本人審判或是參與過的案例進行歸納、匯總、分析和總結。要求學員提供完整的案件卷宗,卷宗及審結報告要符合格式要求,要對案件的基本經過、案件中證據的采信、法律的運用情況進行詳細的描寫,以不少于4000個字為宜。

(六)論文獲獎

第4篇:法律案件論文范文

關鍵詞 死刑案件 同案不同判 非正當性

中圖分類號:D920 文獻標識碼:A

同案不同判主要是指對相同或相似的案件,由于依據不同的法律或適用的程序不同或受其他因素影響,造成不同甚至相反的判決。死刑案件的同案不同判專指可能適用死刑的案件出現(xiàn)的不同或者相反的判決。我國是成文法國家,法律規(guī)則比較詳細,這一方面限制了自由裁量權的濫用 ,進而減少相同案件出現(xiàn)不同審判結果情況。

但是在審判實踐中,一些相同類型的個別案件,由于合議庭不同,或審理法院不同,所作出的判決結果卻大相徑庭,同類型案件不同的被告人拿到不同判決結果的裁判文書時難免會對法院的公信力和權威性產生懷疑。特別作為典型的成文法國家,在中國法官的自由裁量權受到了很大的限制,而在這種情況下,卻出現(xiàn)大量的“同案不同判”現(xiàn)象。很多人感到司法不公,并且為當事人鳴冤,這使我國司法權威受到了嚴重的威脅。

同案需要進行案例區(qū)別,案例之間的本質區(qū)別在于爭議焦點的異同,如果爭議焦點相同或者類似,再接之比較具體案件關鍵情節(jié),案件關鍵情節(jié)相似的話,再進一步分析所使用的法律觀點是否一致,最終確定是否為同案。

1、違反法律規(guī)定,不符合罪刑法定原則;造成法律的不確定,而且破壞國家法制的統(tǒng)一。 法律的普遍適用性,要求法律得到普遍的確認、統(tǒng)一的適用。法律得不到統(tǒng)一的適用,嚴重破壞法制的統(tǒng)一。法律的不確定導致人們無法預知自己的行為合法與否,增大了行為風險。法制的隨意性,造成法律的普遍約束力降低,造成公平與公正的破壞。

2、公眾對于司法的公信力下降,對于法治的信仰崩潰,動搖司法作為最后解決手段的地位。法律信仰是支撐法治國家的基礎,對于法制的尊崇,來自于司法的公正。 死刑適用失衡,司法公正名不副實,“由于司法過程不注重‘同樣的事情同樣地對待’的準則,因而,司法不能通過糾紛解決過程對立法規(guī)則加以明確化和精確化,天理與人情的高度不確定性導致決策者可以翻手為云,覆手為雨,人民如何通過這種司法制度而伸張正義?” 如果社會大眾對于法律喪失信心,社會秩序必會混亂。死刑適用失衡違反公平正義,使法律失去公平正義,人們也就不會再相信法律了。 “人們不會再把法律當做工具加以信賴”。

3、損害法律的尊嚴和權威,司法的震懾力大打折扣。國家的司法權威要靠裁判的正當性、社會公眾的可接受性來實現(xiàn)。然而,死刑適用失衡會使公眾對于司法產生懷疑,司法權威受到挑戰(zhàn),這些必然造成司法權威逐漸喪失,是對于法律神圣不可侵犯精神的褻瀆。西方有位名人曾說過,一次不公正的裁判,其后果比十次犯罪還要嚴重。 正視司法不公帶來的危害,絕非危言聳聽。

4、侵害當事人的合法權益,破壞平等權在社會大眾心中的地位。失衡的死刑判決不可能均衡的保全犯罪人的合法權利,其造成的結果是必定有犯罪人的權利受到侵害。至于平等權,更是權利侵害的焦點。平等權不僅在憲法和法律規(guī)定層面得到了確認,而且在實踐中也得到認可。然而,由于社會根源影響、社會差異的存在,我國平等權的問題還是存在隱憂的,死刑適用失衡就更加破壞平等。

5、助長腐敗,敗壞社會風氣。死刑適用失衡的根源中法官的自由裁量權過大占有很大分量,如果不制止這種現(xiàn)象的滋長和蔓延,定會使權錢交易、權權交易相伴隨存在,導致司法腐敗,這樣就會在社會上產生不良反應,有損社會風氣,引起公眾不滿。

6、不利于有效地預防犯罪、減少犯罪發(fā)生。刑罰的預防功能分為一般預防和特殊預防兩種,針對犯罪人的特殊預防功能,由于死刑適用的不公,導致犯罪人認罪伏法的意志動搖;針對社會大眾的一般預防功能,由于死刑適用失衡的現(xiàn)象,使人們對司法產生疑慮。不僅如此,也有可能助長犯罪人的僥幸心理,鼓勵犯罪人再次走上犯罪道路,也有可能使其他與案件有關聯(lián)的利害關系人對法律產生抵觸情緒,進而報復社會,造成社會秩序混亂。 秩序就是有條理、不混亂的情況。 人們制定刑罰不是為了懲罰,而是為了建立穩(wěn)定的秩序,而死刑適用失衡問題恰恰違背了刑罰制定的初衷。

7、導致司法資源的浪費。死刑適用失衡導致案件審理效率低下,上訴率、申訴率升高,導致案件審理拖沓,不僅增加當事人的訴訟成本,也會嚴重增加社會成本,耗費司法資源。

8、影響我國的國際上負責任的大國形象。死刑體現(xiàn)一個國家對于人權的尊重和保護,也是衡量一個國家文明程度的重要標志。世界各國均呼吁盡量減少死刑、逐步廢除死刑。中國正在努力躋身大國之列,渴望提高自身的國際地位和聲望,然而死刑的適用數量大、死刑適用的失衡現(xiàn)象,一向是世界其他國家詬病我國不尊重和保障人權焦點,嚴重影響我國的國際形象。

(作者:燕山大學文法學院訴訟法學碩士研究生)

注釋:

陳海平、周高儀:“論量刑自由裁量權及其規(guī)制”,《河南科技大學學報(社會科學版)》,2007年4月第25卷第2期,第101頁.

張明:“司法公正及其實現(xiàn)途徑”,《燕山大學學報(哲學社會科學版)》,2004年11月第5卷第4期,第76頁.

崔劍平:“同案不同判原因及對策研究”,《東方法學》,2012年第4期,第98―107頁。

王培韌:“論量刑均衡及其實現(xiàn)路徑”,《山東警察學院學報》,2008年9月第5期總第101期,第59―65頁。

劉柏純:“論量刑偏差及規(guī)制”,政法學刊,2010年8月第27卷第4期,第50―54頁。

賀衛(wèi)方著:《超越比利牛斯山》,法律出版社2003年版,第259一260頁。

德沃金:《認真對待權利》,轉引自李秀清主編:《法律格言的精神》,中國政法大學出版社2003年版,第24頁。

培根在《論司法》中所述:“一次不公正的裁判比多次不平的舉動為禍尤烈。因為這些不平的舉動不過弄臟了水流,而不公的裁判則把水源敗壞了。”參見[英]培根著:《培根論文集》,水天同譯,商務印書館,1983年版,第193頁。

張靜:同案不同判的原因及其應對,蘇州大學碩士學位論文,2009年。

金曉麗:論量刑均衡及其實現(xiàn)路徑,蘭州大學碩士學位論文,2009年。

陳穎芳:量刑失衡問題探究,河南大學碩士學位論文,2010年。

第5篇:法律案件論文范文

論文摘要:在民事訴訟程序中存在的人民陪審制度是一種特殊的審判制度,由于其在基層人民法院的第一審民事訴訟程序中占有很重要的地位,因此,應認定陪審制度作為民事訴訟審判的基本制度之一。

一、陪審制度的概念

陪審制度是指審判機關吸收法官以外的社會公眾參與案件審判的制度。

吸收社會公眾參與案件初晴百物新是各法治國家通行的一種重要審判制度。在英美法系國家,在有陪審團參與的案件審理過程中,陪審團與法官有著明確的職責分工。陪審的責任在于案件事實的審理和認定。法官的職責是在陪審團認定的案件事實的基礎上,對案件如何適用法律作出決定。在大陸法系國家,陪審人員與法官共同組成合議庭,陪審人員既參與案件事實的審理和認定的過程,也參與案件的法律適用過程。這種形態(tài)的陪審制度,又被稱為參審制。雖然兩大法系陪審制度的具體形態(tài)有許多不同,但其吸收社會普通公眾參與司法審判的過程的理念則是共同的。

二、我國陪審制度的內容

我國民事訴訟法規(guī)定的陪審制度主要有以下內容:(1)陪審制只適用于第一審案件,第二審案件不實行陪審制。(2)案件是否實行陪審制,由法院決定,當事人無權決定。(3)對于哪些案件實行陪審,哪些案件不實行陪審,法律未作明確規(guī)定,由法院自行決定。(4)在由審判員和陪審員共同組成的合議庭中,對二者間的比例未作限制性規(guī)定。(5)陪審員在人民法院執(zhí)行職務過程中,與審判員有同等的權利和義務。陪審員不僅有權參與案件事實的審理,也有權參與案件法律適用的判斷。

三、完善陪審制度

陪審制是我國一項法定的審判制度,但在實際運作過程中暴露出如下問題:一是從立法角度看,關于陪審制度的法律規(guī)定過于簡單,缺乏可操作性。陪審制度設立的宗旨、陪審制的法律地位、適用范圍、陪審員的資格、遴選程序及具體案件陪審員的確定,都缺乏明確的法律規(guī)定。二是在司法實踐中,陪審制的適用比較混亂,做法不一。陪審員法律素質低,缺乏獨立性,適用率低,成效不大。目前大多數地方法院很少適用陪審制,即便適用陪審制,事實上也是陪而不審。

對于陪審制度存在的諸多問題,筆者認為應從以下幾個方面予以完善:

第6篇:法律案件論文范文

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【摘要】在承認和執(zhí)行外國破產程序的案件中,公平對待債權人、公共政策、互惠這三項重要的因素,法官的自由裁量權往往起著重要的作用。在這些方面,更需要加強國際合作,使得各方的利益得到平衡,以促進經濟的發(fā)展。

【關鍵詞】在承認和執(zhí)行外國破產程序的案件

公平對待債權人 公共政策

互惠這三項重要的因素

【本頁關鍵詞】 期刊征稿 論文投稿 省級期刊征稿

【正文】

三個前提是:(1)申請人承認、執(zhí)行人所在國或委托法院所屬國與我國必須有條約或存在互惠關系。此處所指“條約”,即包括我國與該有關外國共同參加的關于互相承認和執(zhí)行對方法院判決、裁決的國際公約,也包括我國與該有關外國所締結的司法協(xié)助條約等。(2)須經當事人直接向我國有管轄權的中級人民法院提出申請或經外國法院的委托。(3)該外國判決必須是發(fā)生法律效力的終局判決。另外兩個條件是:第一,不違反我國法律的基本原則;第二,不違反我國國家主權、安全和社會公共利益。同樣,這些規(guī)定也是體現(xiàn)在即將生效的破產法中。中國現(xiàn)行的民事訴訟程序的有關規(guī)定實際上對中國法院與外國法院的合作構成了若干障礙。例如,當存在一個由外國法院做出的有效破產判決,但該外國與中國之間不存在司法協(xié)助條約和互惠關系時,外國清算人需要到有管轄權的中國法院另外提起一個獨立的訴訟。之后,中國法院應當對外國的判決進行審查,已決定它是否與中國的利益相違背,在此基礎上決定是否應當對其進行承認。嚴格說來,這其實是中國法院做出的一個獨立的審判,并不涉及外國破產程序的直接承認問題。外國破產判決在這里只是提供了一個訴因的作用。另外,中國法院審查外國法院的破產判決時,其所遵守的原則中有互惠要求。如果一個來自于中國沒有司法協(xié)助條約或互惠關系的外國法院,要求從中國法院得到直接的承認與執(zhí)行,可能是不會成功的,除非這些要求通過適當的外交途徑來進行。⑥在承認和執(zhí)行外國破產程序的案件中,公平對待債權人、公共政策、互惠這三項重要的因素,法官的自由裁量權往往起著重要的作用。在這些方面,更需要加強國際合作,使得各方的利益得到平衡,以促進經濟的發(fā)展。

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第7篇:法律案件論文范文

   參考文獻

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[9] 許桂敏:《擴張的行為與壓縮的解讀:犯罪概念辨析》,載于《河南政法管理二部學院學報》2008年第5期。

參考文獻

[1] 薛風雷:《犯罪偵控若干問題研究》,吉林大學2012博士學位論文。

[2] 熊海江:《犯罪偵查》,西南政法大學2003碩士學位論文。

第8篇:法律案件論文范文

民法論文2400字(一):淺析我國民法中對人格權侵害的損害賠償論文

摘要:目前,在人格權侵害的救濟手段中,損害賠償可以比較實際地對受害人產生救濟效果。被侵犯人格權的受害人通過獲得金錢補償,從而使其人格尊嚴和人格價值得到保障。完善人格權制度對中國民法的立法至關重要。本文將試圖探討中國民法中關于人格權的理論研究,主要研究人格權的概念、相關主體以及關于侵犯人格權的損害賠償問題。

關鍵詞:人格權;人格權侵害;損害賠償

一、關于對人格權的規(guī)定

《憲法》第38條規(guī)定:“中華人民共和國公民的人格尊嚴不受侵犯,禁止用任何方法對公民進行侮辱、誹謗和誣告陷害?!比烁駲嗍欠少x予權利人以人格利益為內容,作為一個獨立的法律人格所必須享有且與其主體人格不可分離的權利。依據《2001年最高法院關于確定民事侵權精神損害賠償責任若干問題的司法解釋》的解釋:“下列人格權利被侵犯的,如生命權、健康權、身體權;死者的姓名、名譽、肖像、榮譽、隱私、遺體、遺骨等被侵犯的;具有人格象征意義的特定紀念物品因侵權行為而永久性滅失或毀損等。”

二、關于人格權侵害的損害賠償

根據憲法關于尊重人格尊嚴和保障人權的基本規(guī)定,為保護公民的人格尊嚴和人身自由等人格權利,民法制定了其標準。民法對人格權保護實際上是對民事責任作出的規(guī)定,可以全面保護人格權。在大多數情況下,人格侵權表現(xiàn)為一種民事違法行為。

(1)損害賠償責任原則

《侵權責任法》第19條規(guī)定:“侵害他人財產的,財產損失按照損失發(fā)生時的市場價格或者其他方式計算。”第20條規(guī)定:“侵害他人人身權益造成財產損失的,按照被侵權人因此受到的損失賠償?!?/p>

(2)財產損失賠償

如果人格權受到侵害,特別是生命、身體、健康等物質人格權受到侵害,不僅會使受害人遭受精神痛苦,還會直接造成財產上的損失。從理論上講,財產損失可以分為財產上的損失和利益上的損失兩個部分。其中財產損失主要指醫(yī)療費等,利益損失主要指因身體上的傷害,在治療期間無法勞動而導致的損失。這些財產損失,如有相應的因果關系,可以獲得賠償。

財產損害賠償是對人格侵權行為的一種補救手段,通常是指因人格侵權行為造成的受害人的財產損失。比如,因身心受到傷害導致醫(yī)療費用的支付、因無法工作導致收入減少或因侵犯肖像權造成財產利益的損失等。財產損害賠償可以利用《侵權責任法》的一般規(guī)則,也可以將違法行為的損害賠償視為債權,適用債權的一般規(guī)則。

財產損害賠償不是對無形利益的損害賠償,而是對有形財產利益的損害賠償。換言之,雖然人格利益是無形利益,但財產損害賠償并不是為了挽救人格利益,而是對人格利益受到侵害時發(fā)生的財產損害的救濟。因此,諸如死亡賠償金,不是對生命價值本身的賠償,而是對生命受到侵害后發(fā)生的各項權利的賠償。

就中國而言,在計算財產損害賠償的損失時,注重以下幾點:第一,受害人實際財產損失程度。受害人因侵權人的違法行為而實際受到的住院費、交通費等實際損失,將成為賠償財產損失的重要依據。第二,侵權人取得的利益。受害人在遭受人格侵權后,很難證明自己的實質性經濟損失的程度,卻方便證明侵權人實際獲得的利益的情況下,可將侵權人的利益視為受害人的財產損失。

(3)精神損害賠償

精神損害賠償是指自然人在人身權或者是某些財產權利受到違法侵害,致使其人身利益或者財產利益受到損害并遭到精神痛苦時,受害人本人或在本人死亡后其近親屬有權要求侵權人給予損害賠償的民事法律制度。精神損害包括兩種形態(tài),一種是受害人可以感知到的精神損害,稱為積極的精神損害;另一種是受害人由于心智喪失或者其他原因無法感知的精神損害,稱為消極的精神損害。

精神損害賠償的適用條件有“必須存在精神損害結果”、“侵權人必須存在主觀上的過失”以及“必須存在因果關系”。像財產損失賠償必須以財產損失為前提,首先,精神損害賠償也必須以產生精神損害結果為前提,而且必須是較為嚴重的結果?!白罡呷嗣穹ㄔ宏P于精神損害賠償的司法解釋”第8條規(guī)定,因侵權致人精神損害,但未造成嚴重后果,受害人請求賠償精神損害的,一般不予支持,人民法院可以根據情形判令侵權人停止侵害、恢復名譽、消除影響、賠禮道歉。因侵權致人精神損害,造成嚴重后果的,人民法院除判令侵權人承擔停止侵害、恢復名譽、消除影響、賠禮道歉等民事責任外,可以根據受害人一方的請求判令其賠償相應的精神損害撫慰金。

其次,侵權人必須存在主觀上的過失。精神損害賠償必須適用過失責任原則。這一原則意味著侵權人的過失對責任的成立和責任的范圍有很大的影響。首先,在責任成立時,如果受害人有重大過失,侵權人只有輕微過失,則該過失責任原則不產生精神損害賠償責任。其次,在計算精神損害賠償范圍時,可以適用抵銷責任的原則。即如果受害人對損失的發(fā)生負有一定責任,可減輕或免除侵權人的精神損害賠償責任?!白罡呷嗣穹ㄔ宏P于精神損害賠償的司法解釋”第11條規(guī)定,受害人對損害事實和損害后果的發(fā)生有過錯的,可以根據其過錯程度,減輕或者免除侵權人的精神損害賠償責任。

精神損害賠償必須以存在因果關系為前提。所謂因果關系,是指根據社會普通人的合理判斷,如果侵權人所犯的違法行為與受害人所遭受的損失之間存在一定關系,或者受害人所遭受的損失是侵權人能夠預見的,那么侵權人必須承擔精神損害賠償。

三、結論

在決定財產損失賠償額時,主要采用利益平衡的原則,不僅考慮受害人的損失,也兼顧侵權人的利益。另外,為防止個別案件中的賠償金額過高的情況,將侵權人可接受的數額定為可執(zhí)行的數額,有利于執(zhí)行。

關于精神損害賠償,應根據社會一般觀念,認定精神損害賠償的主體。此外,關于精神損害賠償額,中國各地要考慮經濟發(fā)展程度不同的特殊性,根據當地的實際情況,由法官根據其裁量權在一定范圍內確定具體的賠償額。

民法畢業(yè)論文范文模板(二):網絡虛擬財產的民法保護問題研究論文

摘要:近年來,在網絡信息技術快速發(fā)展的過程中,信息傳播速度很快,改變了人們的生活方式與思維方式,同時網絡游戲也開始迅猛發(fā)展,豐富了人們的精神生活。然而,當前的虛擬財產民法保護還存在很多問題,不能將虛擬財產民法保護的積極作用充分發(fā)揮出來,對其長遠發(fā)展會造成不利影響。因此,建議在未來發(fā)展的進程中,提升法律規(guī)范性,預防出現(xiàn)精神損害的問題,并明確相關的管轄權,確??梢猿浞职l(fā)揮民法保護在網絡虛擬財產保護中的作用。

關鍵詞:網絡虛擬財產;民法保護;法律

一、引言

我國在虛擬財產民法保護方面還存在很多問題,不能確保各方面的保護效果,難以有效維護網絡用戶財產的安全性。因此,在實際工作中必須形成正確的觀念意識,將網絡虛擬財產的民法保護作用全面發(fā)揮出來,為網絡用戶提供高質量的服務。

二、網絡虛擬財產民法保護的立法現(xiàn)狀與優(yōu)化的重要意義

根據相關調查可以得知,我國在網絡游戲市場方面的規(guī)模已經達到了30億美元左右,增長速度加快。雖然我國在相關法律中已經提出了網絡游戲用戶能夠合法占有網絡虛擬財產的規(guī)定,但是,相關的民法保護方面非常落后,沒有提出具體的法律條文對網絡虛擬財產進行保護。且在法律研究與分析的過程中,我國已經提出了公民合法私有財產不容侵犯的規(guī)定,但是受到諸多因素的影響,還存在很多問題,不能確保具有保護作用。在此情況下,對相關的立法進行優(yōu)化,具有重要的意義,可有效促使網絡游戲的健康發(fā)展,滿足網絡空間的安全需求,這樣在一定程度上可以有效地保護網絡虛擬財產,形成良好的網絡虛擬用戶保護作用,從根本上規(guī)避出現(xiàn)網絡虛擬財產的安全隱患問題,達到預期的工作目的。

三、網絡虛擬財產的民法保護問題

目前,我國在網絡虛擬財產方面,還存在民法保護問題,難以全面維護網絡虛擬用戶的合法權益。

(一)法律的規(guī)范性較差

目前,在我國科技快速發(fā)展的進程中,人們的生活方式與價值觀等都在網絡因素的影響下發(fā)生改變,網絡游戲也快速發(fā)展,用戶數量開始增多,因為網絡游戲而出現(xiàn)的網絡虛擬財產糾紛也開始增加。但是,我國在網絡虛擬財產的民法保護的過程中,受到諸多因素的影響還存在很多問題,不能確保單行法律的規(guī)范性,難以維護用戶的合法權益。

(二)缺乏對精神損害的支持

我國在有關民法中已經提出明確的規(guī)定要求,侵犯財產權不會得到法律賠償,虛擬網絡財產也屬于此類財產中的一部分,所以,在侵犯網絡虛擬財產的情況下,不能獲得法律賠償。這就導致網絡虛擬用戶在財產受到侵犯后,不能得到相關法律的支持,難以維護網絡虛擬用戶的合法權益,對其長遠發(fā)展會造成不利影響。

(三)沒有明確管轄權

從本質上來講,管轄權主要就是法院可以對某些案件進行審判的權力,在所有案件中,管轄權均屬于至關重要的事項。對于網絡信息環(huán)境而言,沒有國界之分,人們很難針對網絡平臺中的區(qū)域進行劃分,所以,在案件處理的過程中,就很容易出現(xiàn)管轄權不能確定的現(xiàn)象。我國在《民事訴訟法》中已經提出了相關規(guī)定,在發(fā)生侵權案件之后,由有侵權行為地與被告住所地的法院管轄,但是,尚未明確網絡虛擬財產的相關民法保護要求和問題,從而導致在出現(xiàn)財產糾紛事件之后,難以明確具體的管轄權,不能有效進行管理和協(xié)調,對各方面工作的實施與發(fā)展會造成不利影響[1]。

(四)用戶方面的隱患

目前,很多用戶在網絡游戲中都以虛擬的身份進入,從而不僅會導致用戶在游戲的過程中,一旦出現(xiàn)財產損失或者是意外事件,不能和用戶取得聯(lián)系。與此同時,在發(fā)生財產損失事件時,也無法有效解決問題,不能維護法律尊嚴。如果不能引導用戶樹立正確的觀念意識,無法在游戲中實名制,將會導致用戶的合法權益難以維護。

四、解決網絡虛擬財產民法保護問題的建議

上文分析了在網絡虛擬財產民法保護過程中存在的問題,為有效解決相關問題,應該結合實際情況樹立正確的觀念意識,通過科學化與合理化的方式進行處理。

(一)制定單行法律規(guī)范

在我國經濟快速發(fā)展與網絡科技進步的過程中,相關產業(yè)也開始逐漸發(fā)展,但是,由此引發(fā)的網絡虛擬財產糾紛問題也開始增多。在此情況下,應該結合實際情況開展工作,制定單行法律規(guī)范,借助于法律規(guī)定有效解決目前的網絡虛擬財產糾紛問題。與此同時,應根據具體的程序,合理編制相關單行法律規(guī)范,不僅能夠維護網絡用戶的合法權益,還可以在有糾紛案件時有法可依,促使相關互聯(lián)網行業(yè)的健康發(fā)展,并維護國家經濟的穩(wěn)定發(fā)展。在制定相關單行法律規(guī)范的工作中,應該在其中設置較為詳細的概念內容,明確具體的網絡虛擬用戶權利與義務,提出對網絡虛擬財產有所侵犯的法律責任,以此確保單行法律規(guī)范的嚴格落實,有效維護網絡虛擬用戶的合法權益[2]。

(二)完善精神損害賠償機制

對于精神損害賠償而言,其不僅屬于國家為了維護權利人合法權益所制定出的民法制度,也屬于民法中損害賠償制度的主要部分。從本質上來講,精神損害賠償,主要就是權利人按照自身侵權行為,為受害人提供經濟賠償或者其他補償。例如:在公民的姓名權受到侵害的情況下,可進行相對應的損害賠償,以此來保護受害人的合法權益。在此過程中,可以按照實際情況,完善相關的精神損害賠償機制,在虛擬用戶財產受到侵犯的時候,全面考慮用戶耗費大量時間與精力參與相關的網絡游戲,甚至還花費很多金錢,在虛擬財產受到侵害之后,會對其精神造成刺激,所以,需要進行精神損害賠償,并按照實際情況編制出較為完善的賠償機制,以此來維護受害人的權益[3]。

(三)明確具體管轄權

近年來,我國在網絡環(huán)境實際發(fā)展的過程中,虛擬財產糾紛問題逐漸增多,為確保擁有明確的管轄權,在實際工作中應該按照既有的具體法律制度明確管轄權,有效解決管轄問題。在此過程中,還需全面考慮互聯(lián)網環(huán)境中的跨越時空與國界的特征,按照實際情況來解決管轄權的問題,并加大國際方面的合作力度,簽訂關于管轄權的國際合約,從而在一定程度上可以有效解決問題,全面提升管轄權的管理工作效果[4]。

(四)用戶實名制法律

一般情況下,網絡侵權行為會涉及很多法益與權益方面的沖突,而網絡又是公開化的公共區(qū)域,和公共秩序維護、網絡用戶隱私保護存在直接聯(lián)系。在此過程中,為了綜合協(xié)調網絡公共安全還有自由性的權益,應該針對性地采用不同方式解決問題,并考慮網絡的虛擬性特點,因此,在實際工作中應該進行用戶約束,要求用戶實名制,以免出現(xiàn)法律尊嚴喪失問題。與此同時,在相關的網絡游戲中,所有的用戶均需要利用身份證件注冊登記,不僅可以預防出現(xiàn)未成年人沉迷于網絡游戲,還可以為用戶管理工作提供便利,以免在發(fā)生意外事件時不能與用戶保持聯(lián)系,動態(tài)化進行監(jiān)督管理[5]。

第9篇:法律案件論文范文

一、獨立量刑程序之建構探索

從最初的量刑改革試點到如今在全國開展的量刑制度改革,學界對量刑改革進行了廣泛的理論研究,司法機關也啟動了對量刑程序的改革探索和改革效果的評估探索,并制定了諸多獨立量刑程序的制度設計。筆者擬結合《關于規(guī)范量刑程序若干問題的意見(試行)》(簡稱《意見》)的相關規(guī)定,結合《意見》自身存在的缺陷和司法實踐中經常發(fā)生的問題,對獨立量刑程序作初步的建構。

(一)立法對策

2010年10月1日,由最高人民法院等部門聯(lián)合簽發(fā)的《意見》開始在全國法院試行;同日,由最高人民法院的《人民法院量刑指導意見》也正式在全國開始試行。這兩份具有司法解釋效力的法律文件的和試行專業(yè)提供論文寫作、寫作論文的服務,歡迎光臨dylw.net,不僅標志著“量刑規(guī)范化改革”在全國的正式開展,而且對獨立量刑程序從程序和實體方面作出了相關具體的規(guī)定。筆者認為,只在司法解釋上對獨立量刑程序作出規(guī)定,不僅不利于其自身價值和功能的體現(xiàn),也不符合司法改革的初衷和目標。應當在立法層面上,將量刑制度改革試點的成果和經驗吸收進我國刑事法律的立法修改草案之中,使之成為我國法律的重要內容,以此來規(guī)范獨立量刑程序。

(二)量刑建議

從量刑程序改革試點的經驗上看,各地檢察院在具體公訴案件中極易出現(xiàn)強求所有案件都予以量刑建議的現(xiàn)象。筆者認為,在量刑程序改革中,應對量刑建議制度采取理性態(tài)度。從“對于公訴案件,檢察機關可以向法院提出量刑建議”的規(guī)定來看,檢察機關是否提出量刑建議,應當取決于案件的具體情況和需要。從公訴理論上來理解,檢察院向法院提起公訴,是公訴機關要求審判機關給予被告人定罪量刑。同時也應認識到量刑建議制度的不足。如量刑建議在某些層面上對法官自由裁量權的干涉及法官的量刑權和檢察院求刑權的沖突等。在開展量刑規(guī)范化改革工作時,應確立量刑建議權行使與否由公訴人自由裁量的原則,由檢察官根據案件的情況和控辯雙方的爭議,決定是否提出量刑建議。

(三)量刑辯論

然而無論是最高人民法院推出的量刑程序改革方案,還是各地法院自行確立的量刑答辯程序,都沒能對量刑辯論的有效性問題給予足夠的重視,致使被告方難以對強大的公訴方產生制衡作用,量刑審理程序常常流于形式。另外,中國律師普遍存在“重定罪辯護,輕量刑辯護”的傾向。為保證量刑辯護的充分開展,筆者認為,法院應當完善量刑答辯制度,給予辯護方量刑準備和保障,以便其充分有效地量刑辯護,為律師從事量刑辯護創(chuàng)造必要的外部條件。律師要重視量刑辯護,進行充分的量刑準備和有效的舉證、質證和辯論活動,積極參與量刑辯護。此外,有學者主張對保障律師量刑辯護的方式進行探索的方案,筆者認為也是可行的。

(四)量刑審理

從《意見》的規(guī)定來看,這種“相對獨立”的量刑程序主要存在于被告人不認罪的案件之中。[1]而在被告人認罪的案件中,只要被告人自愿認罪并了解認罪的法律后果,法庭就不再就定罪問題進行任何實質性的法庭審理。這樣以來,法庭審理變成了一種較為單純的量刑審理程序。但這顯然與當前我國的訴訟模式和司法資源配置關系有所沖突。在我國,即使被告人表示認罪并知悉認罪的法律后果,控辯雙方對被告人定罪問題不存爭議,審判人員也不能僅憑被告人的“口供”而直接定罪。筆者認為,在被告人認罪的案件中,仍應對定罪問題進行法庭調查和辯論,待查清案件事實后,法庭審理再主要圍繞量刑問題進行。

(五)量刑說理

《意見》不僅規(guī)定了法院的刑事裁判文書中關于量刑理由的說明義務,還規(guī)定了量刑說理的內容。但筆者認為其規(guī)定過于寬泛,不具有可操作性。我國審判實踐中缺乏對量刑說理的經驗。我國實務中“重定罪輕量刑”的觀念由來已久,在傳統(tǒng)的審判程序中,由于量刑程序的缺失和對量刑問題的忽視,其做出的裁判文專業(yè)提供論文寫作、寫作論文的服務,歡迎光臨dylw.net書中通常只有關于定罪方面的說理?!兑庖姟肺匆?guī)定有關法定量刑情節(jié)和酌定量刑情節(jié)的具體說理方式和內容,也未區(qū)分關于刑罰種類和量刑幅度的詳略程度;雖然《意見》強調量刑說理,但其規(guī)定過于寬泛,在司法實務中可能造成量刑的無效說理或過度說理?;诖?,一方面,應將量刑說理置于定罪說理同等重要的地位,對于不同的量刑情節(jié)進行相應程度的說理;另一方面,應正確定位量刑說理,防止不分情況的盲目說理、過度說理或者無效說理。

(六)證明標準

《意見》雖然規(guī)定了應當查明法定或酌定量刑情節(jié),但對量刑情節(jié)的證明標準卻沒有做出具體規(guī)定,故筆者認為,在重視量刑情節(jié)的同時,也要建立與之配套的量刑情節(jié)證明標準制度。由于法定的量刑情節(jié)是由法律明文規(guī)定的,法官在量刑時必須對此予以考慮,并且通常對于量刑的輕重起著決定性作用。因此,對于法定的量刑情節(jié),應當采用“排除合理懷疑”的證明標準,即控辯雙方對于自己的主張必須提供切實充分的證據,使法官對證明對象的心證達到完全確信的程度。而對于酌定的量刑情節(jié),因法官對其適用具有任意性,并且對量刑輕重的影響又相對較小,所以應采用“高度蓋然性”的證明標準,即由〖HJ2.2mm〗法官根據犯罪動機、犯罪前的表現(xiàn)和犯罪后的態(tài)度等酌定情節(jié)進行綜合判斷,以決定是否予以適用。

(七)法官作用

《量刑程序意見》中并未提及法官作用,對法官的具體程序操作未予規(guī)定。作為審判程序主導者的法官,在獨立量刑程序的開展中,將扮演著重要角色。獨立量刑程序能否有效推行,一定程度上取決于法官。因此法官在獨立量刑程序中,應充分發(fā)揮自己的能動作用。首先,法官應當轉變“重定罪輕量刑”的傳統(tǒng)觀念,克服以往單純定罪程序的慣性思維,并應加強對獨立量刑程序的認識,正確理解量刑規(guī)范化改革的重專業(yè)提供論文寫作、 寫作論文的服務,歡迎光臨dylw.net要性和必要性,強化量刑程序意識,在實踐中總結經驗和創(chuàng)新,并帶頭做好量刑規(guī)范化工作,推動獨立量刑程序的有效有序開展。其次,法官應當在量刑程序中保持中立,克服公訴方量刑建議的不良影響,其量刑裁判權應當在庭審認定的事實和證據的基礎上,依據相關法律規(guī)定,作出罪刑相當的裁判結果。最后,法官要根據工作實際,通過不同途徑,采用不同方式,加強業(yè)務培訓,掌握科學量刑方法,不斷提高執(zhí)法辦案的能力和水平,確保辦案質量和效率。如在獨立量刑程序的實務操作中,法官需要根據案件情況和庭審情況,決定量刑程序的簡化程度,以協(xié)調定罪與量刑程序,從而確保庭審的順利開展。

二、結語

本文通過對獨立量刑程序的初步設計,以期能夠為其提供建構方面的建議。在司法改革的大背景下,隨著獨立量刑程序在全國范圍內的開展,通過良好的制度保障和實務落實,獨立量刑程序將會發(fā)揮其自身具有和人們期望的更大效用和價值。

參考文獻: