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刑事訴訟辯論精選(九篇)

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刑事訴訟辯論

第1篇:刑事訴訟辯論范文

內(nèi)容提要: 法律界希冀通過簡易程序的設計開啟我國刑事訴訟中的訴辯交易,從而變究問式開庭審理為控辯式審理,更加體現(xiàn)展示證據(jù)在訴訟中的地位。然而我國刑事訴訟法中的簡易程序與訴辯交易,從法律精神上有著巨大區(qū)別。正確理解刑事訴訟法的法律精神,對認識簡易程序的實質(zhì)有重要意義。

 

 

      訴辯交易概述

      部分國家的刑事訴訟程序中存在訴辯交易,以美國最為典型。在美國的聯(lián)邦刑事訴訟程序中,對訴辯交易內(nèi)容有相應的規(guī)定,其本意是指在檢察官簽署控訴書之前,與犯罪嫌疑人或其辯護人就嫌疑人是否有罪,如果有罪就其所受刑罰之輕重達成雙方滿意的協(xié)議,這種協(xié)議得到法庭的許可。1970年訴辯交易的合法性獲得美國聯(lián)邦最高法院許可。采用該程序操作簡易,方式靈活,使得美國90%以上的案件能夠得到及時處理,在一定程度上解決了積案問題。

      美國訴辯交易可以存在的原因有以下幾個方面:一、法律被告人的權利受到更多保護,檢察官權利受到必要的限制,是產(chǎn)生訴辯交易的最重要的前提。如被告人可以選擇沉默權,使被告人有主動保護自己合法權益的能力。而“非法證據(jù)排除規(guī)則”使得法院不能輕易給人定罪。對被告人權利的保護使得被告人有選擇訴辯交易的基礎。二、訴辯交易可以達到簡單、快捷地處理積案的目的。美國犯罪率居世界前列,并呈增長趨勢,為了降低訴訟成本,以有限的司法資源簡單、快捷地處理積案,辯訴交易應運而生。三、訴辯交易被廣泛運用,一個重要原因是,科技的發(fā)展使犯罪的復雜程度不斷增加,案件的結果撲朔迷離。檢察官為了避免經(jīng)過冗長的訴訟,被告人則不愿冒險追求可能獲得的無罪判決,因此雙方都愿意選擇訴辯交易。而經(jīng)過訴辯交易的訴訟相對簡單,可以令法官提高辦案速度。四、如果說美國90%以上刑事案件是以訴辯交易結案,那么可以通過訴辯交易結案的案件已經(jīng)不局限于輕微犯罪,某些重罪犯罪也會因為檢察官不能在法律規(guī)定的期限內(nèi)獲得充分證據(jù),而與被告人達成訴辯交易,其目的就是以被告人做有罪答辯,獲得對被告人刑事責任追究。

      我國刑事訴訟中的簡易程序不存在訴辯交易

      法律規(guī)定中沒有訴辯交易的內(nèi)容。我國1997年實施的《刑事訴訟法》規(guī)定了某些輕刑犯罪案件可以適用簡易程序?qū)徖淼那樾危阂?、對依法可能判?年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金的公訴案件,事實清楚、證據(jù)充分,人民檢察院建議或者同意適用簡易程序的;二、告訴才處理的案件;三、被害人起訴的有證據(jù)證明的輕微刑事案件。上述案件,不論是公訴還是自訴,都應具備“事實清楚”、“證據(jù)充分”、案情“簡單輕微”的特點。另外,對公訴案件被告人可能判處免予刑事處分的,可以適用簡易程序。

      我國刑事訴訟法的這一規(guī)定,體現(xiàn)了兩方面的刑法精神:一、我國刑事訴訟的公訴方與被告方的訴訟地位是不同的,是不平等的。我國刑事訴訟法規(guī)定的簡易程序,只規(guī)定了公訴人建議或同意適用簡易程序,可以適用簡易程序,而沒有體現(xiàn)被告人有主動選擇簡易程序?qū)徖戆讣臋嗬?。只有在不能適用簡易程序時才規(guī)定,被告人不同意適用簡易程序的,不適用簡易程序。沒有將被告人作為主動選擇程序的主體。二、我國刑事訴訟法要求,只有事實清楚,證據(jù)充分,可能判處較輕刑罰的案件可以適用簡易程序。既然事實清楚證據(jù)充分,也就不存在任何訴辯交易的前提條件。因此,我國刑事訴訟法的簡易程序完全不是訴辯交易。

      從一個案例看出,我國刑事訴訟的簡易程序不存在訴辯交易。2005年,石家莊市工商局成立了一個商標事務有限公司,任命馬某出任總經(jīng)理。公司資金由公司自籌,工商局并沒有出資。2006年初,市工商局將小金庫的50萬元暫時存放在商標事務所有限公司賬戶中。2006年新《公司法》已經(jīng)實施,規(guī)定公司可以向其他企業(yè)投資,超營業(yè)范圍經(jīng)營不屬于違法行為。2月份某飯店向公司借款周轉(zhuǎn),馬某知道公司現(xiàn)有存款不是公司的,自己沒有處置權,因此請示工商局主管領導是否同意出借此款。經(jīng)公司領導同意之后,馬某將賬戶款項18萬元轉(zhuǎn)賬至飯店賬戶。馬某在轉(zhuǎn)賬支票存根上簽字,并送交主管領導在轉(zhuǎn)賬支票中簽字,領導注明了“同意”字樣。三個月后飯店將借款全部歸還,并且給公司支付了5千元利息,整個借款事件結束。2007年檢察機關對此事件立案偵查,以馬某挪用公款起訴至QD區(qū)法院。

      案件開庭前,檢察院一直做馬某的工作,讓馬某不要請律師,并承諾只要馬某認罪,檢察院可以請法院給予較輕處罰。馬某聽信了檢察院的勸說,在沒有請律師為其辯護,也沒有看見任何證據(jù)情況下,同意適用簡易程序開庭審理,并且在法庭上認罪。開庭中,馬某看到檢察院出示的“轉(zhuǎn)賬支票存根”證據(jù)的復印件后,發(fā)現(xiàn)支票存根中其領導簽字被覆蓋住復印后提交法庭,證據(jù)不實。隨即,馬某對證據(jù)提出了質(zhì)疑。庭審后,馬某得知18萬元挪用公款案件不可能被判處緩刑,自己如果不提出辯護理由,可能要被收監(jiān),因此委托律師提出了辯護意見,要求法庭提取證明馬某“轉(zhuǎn)賬支票存根”原件,證明是上級領導同意轉(zhuǎn)款的正常的經(jīng)營活動,而非馬某私自挪作他用。然而,公訴人并沒有向法庭提交證據(jù)原件,卻在原來存根復印件中添加了“同意此創(chuàng)收行為,但必須一個月內(nèi)收回”等字樣。然后再次復印,提交法院。上述“必須一個月內(nèi)收回”完全壓在原有的領導簽名之上,根本不能當做證據(jù)使用。但QD法院依據(jù)此證據(jù),一審認為馬某挪用公款罪成立,判處其5年有期徒刑。經(jīng)過艱難的二審,馬某最終獲得無罪釋放,并且獲得國家賠償。

      訴辯交易在我國不適用的原因

      我國刑事訴訟中,公訴人與被告人法律地位不同,不存在訴辯交易的基礎。公訴人代表著國家利益,而被告人是被懲治對象,在審判實踐中,其公民的權利容易被剝奪。例如,律師會見犯罪嫌疑人的“會見難”,成為長期以來難以解決的問題之一。之所以產(chǎn)生會見難問題,是因為我國刑事訴訟法沒有“非法獲得證據(jù)排除”制度,并且偵查機關掌握著是否允許律師會見的權力。偵查機關剝奪了犯罪嫌疑人尋求法律幫助的權利,其實就是剝奪了犯罪嫌疑人作為一個公民的基本權利。而律師被限制會見被告人,并不影響法院做出應有的判決。因此,公訴人地位遠遠高于被告人地位,訴辯之間的法律地位并不平等,公訴人根本無需訴辯交易幫助其完成訴訟。

      法律規(guī)定的無罪推定原則,在偵查階段并沒有被實質(zhì)運用。前述案例中,公訴人明明有證據(jù)原件卻故意不提交,并且提交的兩份復印件都是虛假證據(jù),這么明顯的證據(jù)缺陷,一審法院仍然判處被告有罪,并且收監(jiān)執(zhí)行。這就是有罪推定。本案中公訴人、法官都明知只有證據(jù)復印件,且沒有其他證據(jù)證明證據(jù)復印件是真實的,不應當作為證據(jù)使用,但是卻因為偵查機關既然認定復印件真實,被告人沒有其他證據(jù)推翻復印件的真實性,因此推定馬某有罪。我國刑事訴訟中“有罪推定”的法律思想之所以盛行,是因為公訴人和被告人對法律地位不平等造成的。因此,新的刑事訴訟法雖然規(guī)定無罪推定原則,卻沒有改變有罪推定的基礎。所以我國刑事訴訟中不存在訴辯交易的基礎。

      嫌疑人被采取強制措施之后沒有“沉默權”,也沒有權利要求在律師在場的情況下做出供述?,F(xiàn)實中,有很多案件是靠口供定案,并且許多案件是靠非法行為獲取的證據(jù)定案。近年來連續(xù)發(fā)生的“躲貓貓”“、發(fā)燒死”“、臉盆溺死”等看守所里非正常死亡事件,充分證明了刑事審訊中的弊端。本文所述案例則涉及到制造偽證而定案,這都說明刑訊逼供獲得的證據(jù)和制造的偽證,容易被法院所采信。

      我國刑事訴訟法沒有規(guī)定“證據(jù)開示制度”,以保障被告人權益。我國1996年修改之前的刑事訴訟法規(guī)定,檢察機關審查起訴案件時要將一切證據(jù),包括有罪無罪、罪重罪輕的證據(jù)全部移送人民法院。而修改后的刑事訴訟法中第一百五十條規(guī)定:“人民法院對提起公訴的案件進行審查后,對于起訴書中有明確的指控犯罪事實并且附有證據(jù)目錄、證人名單和主要證據(jù)復印件或者照片的,應當決定開庭審判?!币虼?,在實踐中就出現(xiàn)了,雖然檢察院掌握的證據(jù)材料達幾百卷,而送達給人民法院的只有幾張證據(jù)目錄的復印件,辯護律師在開庭之前幾乎看不見任何證據(jù)的現(xiàn)象。而在庭審的時候,對證據(jù)的質(zhì)證也非常草率,律師當庭查閱證據(jù)的時間并不充分。被告人甚至無權查閱這些證據(jù)。有的案件在開庭中,公訴人竟然根本不出示被告人無罪的證據(jù),律師只有在二審中再次查閱案卷才能看見這些無罪的證據(jù)。

      這說明,在我國的審判實踐中,存在控辯雙方所掌握的司法資源、證據(jù)數(shù)量的天壤之別,辯方不打二審官司,有可能根本掌握不了全部證據(jù)。由于沒有證據(jù)開示制度,無法保障被告人公平的知情權。因此,我國刑事訴訟法規(guī)定的這些缺陷,根本沒有公平訴辯交易的條件。

第2篇:刑事訴訟辯論范文

【關鍵詞】知識產(chǎn)權刑事訴訟 事實認定 特別程序

2011年1月10日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合了《關于辦理侵犯知識產(chǎn)權刑事案件適用法律若干問題的意見》(以下簡稱《意見》),這是最高人民法院、最高人民檢察院繼2004年及2007年聯(lián)合兩項《關于辦理侵犯知識產(chǎn)權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》后,與公安部聯(lián)合出臺的又一專門針對知識產(chǎn)權刑事案件的司法解釋。該解釋對知識產(chǎn)權犯罪的管轄、證據(jù)收集、鑒定等問題作出了明確規(guī)定,一改以往的司法解釋僅涉及知識產(chǎn)權犯罪實體法內(nèi)容的情形,反映了我國對知識產(chǎn)權犯罪在司法程序上的重視。這既是我國對程序法日益關注和重視的體現(xiàn),更是司法實踐的迫切要求。作為特殊的犯罪類型,對知識產(chǎn)權犯罪的追訴僅依靠法律的一般規(guī)定已難以實現(xiàn),必須有特殊的制度設計才能滿足打擊知識產(chǎn)權犯罪、保護被害人的艱巨任務?!兑庖姟窂囊欢ǔ潭壬厦鞔_了知識產(chǎn)權犯罪案件追訴程序的特殊,但規(guī)定的內(nèi)容較為簡單,雖然對司法實踐具有較強的指導意義,但與追訴犯罪的現(xiàn)實需要仍有相當?shù)牟罹唷?/p>

同時,我國知識產(chǎn)權犯罪現(xiàn)象的嚴重性與各地法院對知識產(chǎn)權犯罪的追訴率之低呈現(xiàn)嚴重的反差,以2010年為例,全國地方法院審結的侵犯知識產(chǎn)權犯罪判決共1254件,其中以假冒注冊商標罪判決的案件585件,以銷售假冒注冊商標的商品罪判決的案件345件,以非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪判決的案件182件,以假冒專利罪判決的案件2件,以侵犯著作權罪判決的案件85件,以銷售侵權復制品罪判決的案件5件,以侵犯商業(yè)秘密罪判決的案件50件。而同期各地法院新收和審結的知識產(chǎn)權民事一審案件分別為42931件和41718件。制約刑事追訴功能實現(xiàn)的主要障礙在于,通過現(xiàn)有的訴訟程序?qū)χR產(chǎn)權犯罪事實的認定困難,而沒有犯罪基本事實的確認就不可能完成追訴犯罪的任務。臺灣《智慧財產(chǎn)案件審理法》從2008年7月1日正式實施至今,其制度設計上的創(chuàng)新之處為我們提供了寶貴經(jīng)驗。結合我國知識產(chǎn)權刑事審判程序的現(xiàn)狀,唯有在追訴程序上進行特別的制度設計,才能應對日益增長的知識產(chǎn)權犯罪案件追責的需要。

一 明確直接言詞原則,嚴格證人、鑒定人出庭制度

對案件事實的認定來源于證據(jù),作為最古老的證據(jù)材料――證人證言在訴訟中發(fā)揮著不可替代的作用,可以說,幾乎每一個案件都離不開證人證言的證明作用。但由于職權色彩的濃厚在我國刑事訴訟中仍是不爭的事實,法庭審判時的證人出庭率極低,而鑒定人不出庭更成為常態(tài),導致法院對案件事實的認定主要依賴偵查機關收集的證據(jù)材料,而立法規(guī)定上的缺陷是造成這種現(xiàn)象的主要原因。我國刑訴法雖然也明確規(guī)定證人證言必須在法庭上經(jīng)過控辯雙方的詢問、質(zhì)證,但是又同時規(guī)定對不到庭的證人證言可以當庭宣讀。而最高人民法院的有關解釋雖也補充規(guī)定了證人應當出庭作證,并對證人可以不出庭作證的情形進行了明確,但是,該規(guī)定不但未起到促使證人出庭作證的功效,反而因法定情形中“有其他原因的”的模糊規(guī)定而導致證人不出庭成為合法的借口。這也說明我國立法對刑事書面證言庭審適用的范圍幾乎沒有限制。如此一來,立法上的不完善助長了司法的惰性和隨意性,證人不出庭而直接引用書面證言既方便訴訟,又可避免產(chǎn)生意外,成為刑事司法中對證人證言運用的首選模式。同樣,鑒定人作為對專業(yè)知識進行分析判斷的人,其鑒定結果不僅對查明案件事實起到輔助作用,在很多情況下甚至起到關鍵作用,特別是知識產(chǎn)權訴訟中的鑒定人,其鑒定結果會直接決定侵害行為的成立與否,對被告人的定罪量刑可謂影響極大。但是,相同的問題是,刑訴法對鑒定人不出庭仍然采取高度認可的態(tài)度,對鑒定人不出庭的情形僅由最高法的解釋規(guī)定為“經(jīng)法院準許”,具體理由都未列舉,實踐中鑒定人出庭自然也就成為例外了。

由此,證人、鑒定人不出庭而使用書面證言在我國就成為罕見的普遍性,“特別是控方書面證言的使用在公訴案件的審判中幾乎達到95%以上”,建立在這些書面證言基礎上的判決產(chǎn)生的弊端顯而易見:(1)控辯雙方特別是辯護方無法對證人、鑒定人進行詢問、質(zhì)證,在沒有直接聽取證人、鑒定人作證的情況下,該證言、鑒定結論反而成為對被告人最后定罪的依據(jù)顯然既悖常理又違程序公正;(2)法官沒有親自聽取證人的證言,不能直接感知證人作證時的心理、表情、語句等變化,對證言真實性的判斷在失去現(xiàn)實基礎的前提下,顯然就只能來自控方的先入為主,也有違司法中立的要求。

要改變我國當前書面證言極度使用的不合理性,使案件事實的認定更加透明、準確和公正,應從以下方面完善:

首先,明確直接言詞原則是關鍵。作為現(xiàn)代訴訟的基本原則,直接言詞要求當事人、訴訟參與人必須參加訴訟,以言詞方式提出證據(jù)、陳述案件事實;同時也要求法官親自聽取證人、鑒定人的陳述。在該原則的規(guī)范下,證人、鑒定人出庭參加訴訟才能成為常態(tài)。

其次,法律應明確規(guī)定不能出庭作證的具體情形,杜絕隨意性的模糊條款成為規(guī)避法律實施的漏洞。

再次,在特殊情況下可采取作證方式的靈活性,從實質(zhì)上實現(xiàn)出庭作證的可能。例如,臺灣《智慧財產(chǎn)案件審理法》第3條規(guī)定:“當事人、代表人、人、辯護人、輔佐人、證人、鑒定人或其它訴訟關系人之所在處所與法院間有聲音及影像相互傳送之科技設備而得直接審理者,法院得依聲請或依職權以該設備為之”。根據(jù)此規(guī)定,在證人、鑒定人因特殊原因不能出庭時,可利用現(xiàn)代科技設備的音像傳輸功能實現(xiàn)證人、鑒定人親自參加的直接審理。

二 強化當事人的辯論權,完善被害人出庭制度

辯論權是指當事人在訴訟過程中就案件的事實、證據(jù)材料及法律問題向法院充分發(fā)表自己的意見和主張,并通過反駁、答辯以影響法院的審判程序及其結果的權利。提及辯論權,往往被認為是民事訴訟中當事人享有的權利而不涉及刑事訴訟,其實就其本質(zhì)而言,辯論權的對象主要包括三個方面:案件事實、證據(jù)材料、法律適用;辯論權的內(nèi)容主要包括兩個方面:一是當事人有權就上述辯論權的對象進行辯駁、指證,發(fā)表辯論意見;二是當事人發(fā)表的辯論意見有獲得法院尊重、認可的權利。因此,法院有義務給予當事人充分的辯論機會,聽取當事人的辯論意見,因為法院的原因?qū)е庐斒氯宋淳筒门械幕A事實、證據(jù)材料和法律問題進行辯論,法院不得進行裁判,即未經(jīng)當事人辯論的事實主張、證據(jù)材料,法院不得將其作為裁判的基礎。

無論是英美法系關于正當程序的規(guī)定,還是大陸法系關于辯論主義的要求,實際上都蘊含了一個最基本的內(nèi)容:法院在對一個人的權利、義務、責任進行判定的時候,該人有權就案件的事實、證據(jù)材料及法律問題向法院充分發(fā)表自己的意見和主張。即辯論權的行使是法院判決的前提和基礎。我國民事訴訟法第12條規(guī)定關于“民事訴訟當事人有權對爭議的問題進行辯論”的規(guī)定使得辯論原則成為民事訴訟中的重要內(nèi)容,也因國家專門機關對刑事案件的主動追訴使得辯論在刑事訴訟中被湮沒在辯護的背后。其實,辯論在刑事訴訟中的存在也不容置疑:(1)審理是判決的前提,審理對當事人的公開及當事人的參與是審理能夠正常進行的基礎,刑事訴訟法的多項規(guī)定諸如審判公開、保障訴訟參與人訴訟權利等同樣明確了當事人等有參加訴訟的基本權利;(2)刑事訴訟法也規(guī)定證人證言等證據(jù)材料必須在法庭上經(jīng)過控辯雙方的詢問、質(zhì)證才能成為定案的根據(jù),實際上表現(xiàn)的是當事人對證據(jù)材料的發(fā)表意見權;(3)我國刑事訴訟法第160條規(guī)定:“經(jīng)審判長許可,公訴人、當事人和辯護人可以對證據(jù)和案件情況發(fā)表意見并且可以互相辯論。”該規(guī)定進一步明確了在刑事審判中控辯雙方辯論的重要性。

刑事案件的特殊性使得從立法到司法對辯護的關注遠遠高于辯論,甚至只見辯護而不見辯論,其原因主要在于:

首先,刑事案件絕大多數(shù)為公訴案件,經(jīng)驗豐富又代表國家的公訴人出庭使得公眾的注意力聚焦在相對弱勢的被告人身上,被告人的辯護權成為首要保護的對象。

其次,我國對被害人的重視歷來不夠,雖然1997年修正后的刑訴法將被害人列為當事人,但對被害人的權利規(guī)定明顯不足,以為公訴人能夠代替被害人的觀念依然濃厚,司法中漠視被害人的辯論,認為被害人出不出庭無關緊要的思想頑固存在。

再次,多數(shù)案件中的被害人對自己能夠享有的權利不清楚,有的案件被害人不愿再回顧被犯罪侵害帶來的傷害,加之司法機關的消極,實踐中被害人不出庭現(xiàn)象嚴重,當事人之間的辯論自然就不存在了。

但是,在知識產(chǎn)權訴訟中,當事人辯論權的缺失帶來的危害是極為嚴重的:(1)知識產(chǎn)權的專業(yè)性強,每個知識產(chǎn)權案件涉及的專業(yè)知識都是獨特的,特別是科技的發(fā)展使知識產(chǎn)權更新迅速,作為法律知識豐富的公訴人對知識產(chǎn)權專業(yè)性了解不足的現(xiàn)狀也越來越明顯,在不能苛求公訴人明了所有知識產(chǎn)權的前提下,公訴人的法庭活動存在瑕疵甚至錯誤的可能也難以回避;(2)法官的判決來自審理后認定的案件事實,同樣,在不能苛求法官精通所有知識產(chǎn)權的同時,法官對案件事實的了解和判定只能來自法庭的質(zhì)證和辯論,而對知識產(chǎn)權最為了解的莫過于當事人自己,公訴人的指控并不能完全代替被害人的想法,只有通過當事人雙方的充分辯論,法官才能對是否構成知識產(chǎn)權侵害作出判斷。否則,法官的判決可能會失之偏頗,不但難以對案件事實作出清楚的認定,更影響對被告人的定罪量刑;(3)由于對知識產(chǎn)權缺乏清晰的判斷,法院的裁判文書也因此常常出現(xiàn)認定事實不準確、斷定理由不充分、說理性不強的缺憾,進而也常常導致公眾對司法公正產(chǎn)生合理懷疑,結果不僅損害了當事人的訴訟權利也影響了法院的公信力,使得上訴、申訴現(xiàn)象增加,造成訟累。

臺灣《智慧財產(chǎn)案件審理法》第8條就明確規(guī)定:“法院已知之特殊專業(yè)知識,應予當事人有辯論之機會,始得采為裁判之基礎?!彼裕谥R產(chǎn)權刑事訴訟中,應當堅持被害人出庭制度,并進一步強化當事人的辯論權,通過辯論使得知識產(chǎn)權法律關系更加明晰,法院才有可能在查清的事實基礎上作出正確的判決。

三 設立知識產(chǎn)權專業(yè)審查人員制度,完善質(zhì)證程序

在刑事訴訟中涉及諸多專業(yè)性知識,因此,鑒定人參加訴訟通過對死者尸體、有關痕跡等的鑒定協(xié)助辦案人員查明相關的案件事實,并對最終案件的處理產(chǎn)生一定的影響。我國根據(jù)訴訟需要對鑒定進行了不同種類的劃分,主要包括法醫(yī)類鑒定、物證類鑒定、聲像資料類鑒定及其他鑒定,鑒定人需按照自己的專業(yè)知識隸屬某一類鑒定結構,在必要時經(jīng)指派或者聘請參加訴訟進行鑒定活動。這種劃分建立在刑事訴訟的基本需要之上,司法實踐中發(fā)生的大多刑事案件通過普通刑事鑒定都可完成對專業(yè)知識查證的需求,鑒定人也在長期的鑒定活動中形成了自己的鑒定風格與技能。

知識產(chǎn)權訴訟更涉及大量的專業(yè)知識,但是,我國的這種鑒定制度未能與知識產(chǎn)權訴訟的需求相吻合,反而會造成知識產(chǎn)權訴訟的延遲與阻礙。主要問題表現(xiàn)在以下三個方面:

首先,沒有專業(yè)的知識產(chǎn)權鑒定機構與鑒定人,普通的鑒定人不能完全勝任知識產(chǎn)權鑒定的要求,司法機關不得已時往往求助于國家商標管理部門等,但這里又出現(xiàn)了新的問題:要么該部門以無鑒定權而予拒絕,要么其因不屬于法定的鑒定機構被質(zhì)疑鑒定資格而導致鑒定無效。

其次,知識產(chǎn)權秘密程度高,鑒定標準難以把握和統(tǒng)一,在刑事訴訟中當事人又不能選擇鑒定人,更不能了解鑒定的過程,這樣必然導致鑒定拖延的時間較長,當事人對鑒定的結果滿意度不高。

再次,鑒定人在刑事訴訟中一般不出庭,當事人無法經(jīng)過法庭辯論、質(zhì)證讓司法機關接受自己的意見,法官對有關知識產(chǎn)權問題的認定基本就來自于鑒定人的鑒定結論,這樣,鑒定的弊端既制約了知識產(chǎn)權犯罪行為的認定,又可能因訴訟拖延錯過了對被害人權利保護的最佳時機。

為解決該問題,臺灣《智慧財產(chǎn)案件審理法》第4條規(guī)定法院在必要時,可以命技術審查官參加訴訟,并執(zhí)行下列職務:就事實上及法律上之事項,基于專業(yè)知識對當事人說明或發(fā)問;對證人或鑒定人直接發(fā)問;就本案向法官為意見之陳述;于證據(jù)保全時協(xié)助調(diào)查證據(jù)等。為此,我國刑事訴訟應借鑒臺灣的相關規(guī)定,設立知識產(chǎn)權專業(yè)審查人員,在必要時邀請知識產(chǎn)權局、商標管理局、專利管理局等人員作為專家參加訴訟,就案件中涉及的專業(yè)問題進行說明、發(fā)表意見,以彌補鑒定人和檢察人員、法官專業(yè)知識與技術的局限,避免控辯雙方在某些專業(yè)技術問題上爭論不休,直接影響了案件的審理。

其實,我國民事訴訟的有關證據(jù)規(guī)則中已規(guī)定了專家作為訴訟輔助人參加訴訟的內(nèi)容,輔助人可以向法庭闡述有關專門性問題的意見,并輔助當事人雙方進行質(zhì)證,這也為刑事訴訟中知識產(chǎn)權專業(yè)審查人員的設立提供了法律依據(jù)。

我國當前正在對知識產(chǎn)權案件的審理方式進行嘗試與改革,但無論是三審合一還是分別審理的模式,都離不開具體的制度設置與完善,知識產(chǎn)權刑事保護任務的實現(xiàn),程序健全需要優(yōu)先考慮。

參考文獻

[1]邵建東.論知識產(chǎn)權刑事自訴案件中舉證責任的分配原則[J].河北法學,2007(11)

[2]郭建.侵犯知識產(chǎn)權犯罪訴訟程序的缺陷及完善[J].四川警察學院學報,2010(6)

[3]楊雄文.臺灣智慧財產(chǎn)法院運作兩周年述評――兼論對我國大陸知識產(chǎn)權保護體制改革的啟示[J].廣東外語外貿(mào)大學學報,2011(5)

第3篇:刑事訴訟辯論范文

    [關鍵詞]刑事;簡易程序

    刑事簡易程序,是指基層人民法院審理特定的輕微刑事案件所依法采用的,由審判人員一人獨任審判審理案件所適用的較普通程序相對簡化的訴訟程序。

    1、 簡易程序立法目的

    我國的1979年《刑事訴訟法》基于特定的背景沒有規(guī)定簡易程序,對犯罪不分輕重、危害大小、程序繁簡,統(tǒng)一適用一種普通程序,難以使有限的司法資源得到合理分配和有效發(fā)展。隨著普通程序水準的提高和物質(zhì)技術條件的改善,1996年《刑事訴訟法》修改時,本著“有利于提高訴訟效益”的指導思想,在完善普通程序的同時,增設了簡易審判程序。同時,也適應現(xiàn)在世界各國刑事訴訟發(fā)展的趨勢,據(jù)有關資料記載英、法、美、德、日等國在刑事訴訟中都規(guī)定有簡易程序?qū)徖淼陌讣?國外的司法實踐證明,簡易程序具有便捷、靈活、快速的優(yōu)點,值得借鑒。

    適用簡易程序既提高訴訟效益也兼顧了國家和個人兩方面的利益。從國家利益的角度分析,避免不必要和不合理的拖延,迅速作出裁判可將犯罪者立刻繩之以法,有助于對犯罪的特殊預防;從被指控人利益的角度分析,無辜的被指控人如已被羈押 ,可因迅速之無罪審判而獲得釋放,有罪的被告人則可因迅速之裁判盡早擺脫訴累。

    減少訴訟成本和科學配置司法資源是提高訴訟效益的兩條主要途徑,而簡易程序的設置不僅通過減少訴訟成本而直接達到提高的訴訟效益的目的,而且通過程序的繁簡分流節(jié)約了一部分司法資源,使其可用于重大、復雜、疑難案件的正式審查,而使有限的司法資源得到充分的利用,實現(xiàn)了訴訟效益的最大化,因此,設立刑事簡易程序在實現(xiàn)訴訟效益這一價值目標上即使不是最重要的途徑,也是最重要的途徑之一。

    2、 簡易程序的內(nèi)涵特點

    國外刑事訴訟法學中沒有很明確、很清晰的定義。依照《布萊克法律詞典》的解釋,簡易程序僅相對于普通程序而言,凡指不經(jīng)檢察官起訴、陪審團定罪或者普通法正常程序所要求的其他程序,法官直接以迅速、簡單的方式處理爭議,解決案件,作出裁判的任何訴訟程序。

    我國刑事簡易程序是指基層人民法院審理某些事實清楚,情節(jié)簡單,犯罪輕微的刑事案件所適用的經(jīng)普通程序相對簡化的第一審程序。也有人認為刑事簡易程序是指在第一審程序中告訴才處理的案件,被害人起訴的有證據(jù)證明的輕微刑事案件,經(jīng)檢察院建議、人民法院同意或者人民法院決定、檢察院同意的、可能判處三年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金或者免于刑事處分并且事實清楚、證據(jù)充分的公訴案件,有基層法院獨任審判,程序上較普通程序相對簡化的訴訟程序。

    3、 簡易程序適用的范圍

    簡易程序適用的范圍指簡易程序適用的法院、審級和案件

    簡易程序適用的法院

    刑事訴訟法并無明確規(guī)定適用簡易程序的法院,但從《刑訴法》第147條和174條規(guī)定的“基層人民法院適用簡易程序的案件可以由審判員一人獨任審判”和“可以適用簡易程序”的案件由“審判員一人獨任審判“的規(guī)定看,只有基層人民法院可以適用簡易程序,中級以上級別的人民法院不地使用簡易程序。至于基層人民法院的派出法庭能否適用簡易程序?qū)徖硇淌掳讣?筆者認為不能適用,因為刑事訴訟法沒有向民事訴訟法那樣賦予人民法院的權限,因此,基層人民法院的派出法庭不能適用簡易程序?qū)徖硇淌掳讣?/p>

    簡易程序適用的審級

    根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定,簡易程序只適用于第一審程序的第一次審理。也就是說,當一件適用簡易程序?qū)徖淼陌讣谝淮螌徟泻?被告人不服提出上訴,或者人民檢察院提起抗訴,以及第二審程序?qū)徖碚J定第一審事實不清發(fā)回第一審人民法院重新審理時,盡管還是按照第一審程序?qū)υ摪讣M行第二次審理,但不得再適用簡易程序?qū)徖?而應該依法組成合議庭進行審理。至于第二審程序,死刑復核程序和審判監(jiān)督程序則更不適用簡易程序。因為這些程序是為了糾正第一審或是第二審中的某些錯誤,或者為保證死刑案件的質(zhì)量而設立的,它的法律性質(zhì)和任務決定了不能適用簡易程序。

    簡易程序適用的案件

    依照刑事訴訟法第174條以及最高院、最高檢司法部在2003年3月下發(fā)的《關于適用簡易程序?qū)徖砉V案件的若干意見》的規(guī)定,適用簡易程序的案件包括以下幾種情況:1、對依法可能判處三年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金的案件。2、事實清楚、證據(jù)充分、人民檢察院建議或者同意適用簡易程序的。3、告訴才處理的案件。4、被害人起訴的有證據(jù)證明的輕微刑事案件。5、被告人及辯護人對所指控的基本犯罪事實無異議。

    不得適用簡易程序的案件

    《刑事訴訟法》沒有排除性的條款,根據(jù)《最高人民法院關于執(zhí)行〈中華人民共和國刑事訴訟法〉若干問題的解釋》第222條、第219條以及<意見>第二條的規(guī)定,人民法院對于具有以下情形之一的案件,不能適用簡易程序?qū)徖?1,公訴案件的被告人對于起訴指控的犯罪事實予以否認的;2,比較復雜的共同犯罪的案件;3,被告人,辯護人作為無罪辯護的;4,被告人系盲,聾,啞人的;5,被害人有證據(jù)證明被告人侵犯自己人身,財產(chǎn)權利的行為應當依法追究刑事責任,而公安機關或者人民檢察院不予追究被告人刑事責任的案件;6,其他不適宜簡易程序?qū)徖淼陌讣樾?這些例外情形的列舉,無疑為檢察機關和法院在適用簡易程序方面確立了更加具體,明確的界限,對于防止簡易程序的濫用是有利的.

    由以上規(guī)定可知,我國刑事簡易程序適用量刑范圍相對較寬.其中所規(guī)定的"三年以下有期徒刑"的最高量刑明顯高于其他國家的規(guī)定,顯然寬泛的多.就刑事訴訟法的條文規(guī)定來看,任何性質(zhì)嚴重的犯罪,只要實際處刑可能在三年以下,均可適用簡易程序,值得注意的是,在被告人沒有作出有罪供訴,或者辯護人作為無罪辯護的情況下,法院被禁止適用簡易程序.適用簡易程序的公訴趕件應該是被告人作有罪供訴的案件.簡易程序的輕微犯罪的適用,從國外情況看,只在輕微犯罪中量刑輕的案件得到大量適用.而按我國立法的規(guī)定,實際適用結果,則可能包括嚴重犯罪中量刑輕的案件。為此,在實際操作中,對于性質(zhì)嚴重的犯罪,一般不宜適用簡易程序。尤其是法定刑為三年以上的犯罪,更應該慎重適用。最高法院《解釋》第229條規(guī)定:適用簡易程序?qū)徖淼陌讣?在法庭審理過程中,發(fā)現(xiàn)公訴案件被告人應當判處三年以上有期徒刑的,應當決定終止審理,按照第一審普通程序重新審理。

    4、 簡易程序的審判

    適用簡易程序的法庭審判,根據(jù)刑訴法的規(guī)定,不再嚴格遵循開庭、法庭調(diào)查、法庭辯論、被告人最后陳述、評議宣判五個階段,簡化審理作為一種方法只是針對具體案件而遵照簡便、靈活適用的。而且在最后判決時,人民法院對自愿認罪的被告人酌情予以從清處罰,這樣體現(xiàn)了對有認罪、悔罪表現(xiàn)的被告人依法從寬處理的刑事政策。

    庭前審查問題

    1、庭前審查問題

    刑訴法174條第一項規(guī)定的“可能判處三年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金”是指宣告刑,而不是指法定刑。對“人民檢察院建議或是同意適用簡易程序”的實際存在兩個發(fā)面的問題:一是人民檢察院建議,人民法院同意。在此情況下人民檢察院應在起訴時書面建議適用簡易程序,并移送全案卷宗和證據(jù),而不能像適用普通程序那樣不移送卷宗,只移送主要證據(jù)復印件和證據(jù)目錄,否則,法院無法進行審查是否適用簡易程序。另一方面,法院對檢察院建議適用簡易程序的,經(jīng)對主要證據(jù)復印件和證據(jù)目錄進行審查后,認為符合刑訴法第174條第1款規(guī)定的,可以適用簡易程序的,應書面建議檢察院適用簡易程序。因為這時法官審查案件僅僅是憑感性的,卷宗材料不全面,如果檢察院同意并移送全案卷宗和證據(jù),可以適用簡易程序,否則,必須適用普通程序。

    2、公訴案件的審判階段

    有人認為,刑訴法第177條規(guī)定“適用簡易程序?qū)徖淼陌讣?不受本法第一節(jié)關于訊問被告人,詢問證人、鑒定人、出示證據(jù),法庭辯論程序規(guī)定的限制。但是在判決宣告前應當聽取被告人的最后陳述意見,也就是說,人民法院對事實清楚,證據(jù)確鑿的刑事案件,不必開庭審理,可以直接判決。這是對刑訴法立法愿意的曲解。適用簡易程序,被告人訴訟權利已經(jīng)受到一定程度的限制,但其他權利不能因此受到剝奪,如申請回避權、辯護權、最后陳訴權、上訴權等,而被告人要行使這些權利,只有通過開庭審理才能得到保護,切不可因程序簡化而對被告人依法享有的權利予以限制甚至剝奪。

    與普通程序相比,簡易程序作了下列簡化:

    審判組織簡化。即適用簡易程序?qū)徖淼陌讣?由審判員一人獨任審判。

    審判前準備工作的簡化。即給被告送達起訴書及副本的時間不受10的限制,告知被告人、傳喚當事人、通知辯護人、證人等開庭時間,也不受3天的限制。即可以傳票和通知書,也可以電話和其他形式,記錄在卷即可。獨任審判員應當訊問被告人對起訴書的意見,是否自愿認罪,并告知有關法律規(guī)定及可能導致的法律后果;被告人及其辯護人可以對起訴書指控的犯罪進行辯護。被告人自愿認罪,并對起訴書指控的犯罪事實無異議的,法庭可以直接作出有罪判決。人民法院對自愿認罪的被告人,酌情予以從輕處罰。

    出庭支持公訴的簡化。刑事訴訟法第175條規(guī)定“適用簡易程序?qū)徖砉V案件,人民檢察院可以不派員出庭”這是由簡易程序重在從簡的特點決定的,不過應當明確,公訴人作為刑事訴訟的提起者,有出庭支持公訴的權利和義務,如果檢察機關主張這一訴訟權利,即使按簡易程序?qū)徖淼陌讣?公訴人也可以出庭,這就要求我們在開庭前對開庭的時間、地點通知人民檢察院,以便檢察院決定是否派員出庭,不出庭的可在送達回證上注明。

    證人、鑒定人出庭的簡化。證人、鑒定人可以不出庭,至于辯護人是否出庭可以由辯護人自行決定,不出庭的也可以將辯護詞在開庭前交給法院。

    法庭調(diào)查的簡化。刑事訴訟法第177條規(guī)定,“適用簡易程序?qū)徖淼陌讣?不受本章第一節(jié)關于訊問被告人、詢問證人、鑒定人、出示證據(jù),法庭辯論程序規(guī)定的限制。但在判決宣告前應聽取被告人的最后陳述意見”。這里過說的不受本章第一節(jié)關于訊問被告人、詢問證人、鑒定人、出示證據(jù)、法庭辯論程序規(guī)定的限制,應理解為簡易程序可以省略法庭調(diào)查程序,即公訴人可以不訊問被告人、被害人、附帶民事訴訟原告人、辯護人到庭作證或宣讀證人證言、鑒定結論;公訴人不出庭的公訴案件,控辯雙方不得就犯罪事實進行辯論等。但是應當指出,簡易程序仍然保留或是保留了法庭審理中的法庭辯論和被告人最后陳訴二個階段。根據(jù)刑訴法第176條、第177條的規(guī)定,人民檢察院派員出庭的案件或者自訴案件,經(jīng)審判員許可,被告人及其辯護人可以同公訴人或者自訴人及其訴訟人互相辯論,并應當在判決宣告前聽取被告人最后陳訴意見。

    審判期限縮短。刑訴法第178條規(guī)定“適用簡易程序?qū)徖淼陌讣?人民法院應當在受理后20日內(nèi)以審結”這是結合我國審判實踐經(jīng)驗所作的規(guī)定。比普通程序中的一個半月大大縮短了,但又不能過短,否則難以保證訴訟程序的完成。將案件由簡易程序變更為普通程序?qū)徖淼钠谙?從決定轉(zhuǎn)為普通程序次日起計算。

    告訴才處理案件的審判

    根據(jù)我國刑法第87條的規(guī)定,告訴才處理是指被害人告訴才處理。即通常所說的“不告不理“。此類案件包括侮辱罪、誹謗罪、暴力干涉婚姻自由罪、虐待罪和侵占罪,但不包括被害人因受強制、威脅無法告訴,而由人民檢察院或是被害人近親屬告訴的情況。此類案件都屬于輕微的侵犯公民權利和輕微的妨害婚姻、家庭案件,因而在處理時考慮家庭穩(wěn)定和社會安定出發(fā),可以調(diào)解解決。

    被害人起訴的有證據(jù)證明的輕微刑事案件的審判

    此類案件規(guī)定在我過刑法條文和有關人大決定中,主要包括傷害案、重婚案、遺棄案、侵犯著作案和假冒注冊商標案(嚴重危害社會秩序和國家利益的除外)、威脅、毆打司法人員或者訴訟參加人、嚴重擾亂法庭秩序案。此類案件要適用簡易程序必須具備四個條件:1、有明確的原告(自訴人)和被告人、犯罪事實清楚;2、自訴人有足夠的證據(jù)證明被告人的犯罪行為,且有因果關系;3、被告人的犯罪輕微,可能判處三年以下有期徒刑、拘役、管制或單處罰金;4、屬于自訴案件的范圍。

    以上兩類案件皆由自訴人宣讀起訴書,被告人應就起訴書指控的犯罪事實進行陳述和辯解。自訴人、被告人應當出示主要證據(jù),經(jīng)審判員準許被告人及其辯護人可以同自訴人及其訴訟人相互辯論。

    五、簡易程序適用中的幾個具體問題

    (一)關于簡易程序的變更

    刑事訴訟法第179條規(guī)定,人民法院在審理過程中,發(fā)現(xiàn)案件不宜適用簡易程序的,應變更按普通程序重新審理。這一規(guī)定的目的在于在審理過程中再次對案件進行過濾,排除不適用簡易程序的情況,保證審判質(zhì)量。所謂“不適用簡易程序的情況“,即指不符合刑事訴訟法第174條規(guī)定范圍的案件,通常主要是指:(1)法院和檢察院對案件是否適用簡易程序有爭議的;(2)通過審理發(fā)現(xiàn)案件疑難,獨任審判難以審清的;(3)法律政策界限不明對案件定性有分歧的;(4)審判員認為應判處三年以上有期徒刑刑罰的;(5)訴訟中當事人或其辯護人等訴訟參與人提出反訴、附帶民事訴訟或是提出新證據(jù)等而需要大量調(diào)查工作的等。所謂”重新審理“即重新組成合議庭對原案件進行審理。原按簡易程序?qū)徖磉^本案的審判員可作為現(xiàn)在合議庭的成員。但原按簡易程序?qū)徖戆讣钠谙薏粦浫胱兏蟮钠胀ǔ绦虻膶徖砥谙拗小?/p>

    與此相關的兩個問題是:其一,對適用普通程序?qū)徖淼男淌掳讣?如果在審理過程中發(fā)現(xiàn)是屬適用簡易程序范圍內(nèi)案件的,則不應終止案件的審理,變更為簡易程序重新審理,而應仍按普通程序?qū)徖?。因為不變更程序并不會影響案件的審理質(zhì)量;而且,此種情況下如變更程序重新審理也會造成人力物力的浪費;更何況,這樣做也缺乏法律和足夠的理論依據(jù)。其二,對于適用普通程序的自訴案件,法院認為可以簡易程序?qū)徖淼?能否直接變更程序,筆者認為,由于自訴人對適用何種程序?qū)Π讣M行審理多未在起訴書中予以明確,但鑒于自訴案件的處理結果與自訴人直切身厲害關系,且這類案件起訴與否的決定權在自訴人,因此,此種情況下,人民法院應向自訴人曉以利害,征求自訴人的同意后方能對程序予以變更。

    (二)適用簡易程序仍需開庭審理

    我國臺灣地區(qū)刑事訴訟法規(guī)定,以簡易程序處理的案件,法院毋庸開庭。日本簡易程序也只有“申請----審查----判決“的模式,而沒有開庭審理的要求。在我國,開庭審理作為刑事訴訟的一項重要原則和制度,是第一審人民法院審理案件的必經(jīng)程序。簡易程序是被簡化了的訴訟程序,但他畢竟還是第一審程序,并不因程序的簡化而取消開庭審理的方式。不僅如此,對簡易程序中沒有明確規(guī)定的,在開庭審理過程中,仍需要遵照第一審程序的規(guī)定執(zhí)行。

    (三)助理審判員能否獨任審理適用簡易程序的案件、

    理論上講,由于獨任要求由審判員一人作出決斷,所以對審判人員的素質(zhì)要求相對要高。而助理審判員與審判員在職級上有一定的差距,而且,法院組織法將助理審判員的職責定為“協(xié)助審判員工作“,因此,由助理審判員獨任審理適用簡易程序的案件較為勉強。正因為如此,刑事訴訟法第147條和第174條規(guī)定,簡易程序由審判員一人審理。問題在于,就是我國目前審判隊伍的結構而言,審判員與助理審判員在職級上的差別固然受業(yè)務素質(zhì)、辦案經(jīng)驗、工作能力的肯定,而且在事實上也是一種對其資力、地位、名分的認可。更何況這種職級是受嚴格指數(shù)限定的。所以,是否能由主力審判員晉升為審判員,人為的因素往往起決定性的作用。因此,就目前而言,我們尚不能完全僅憑是審判員還是助理審判員這一職級來確定其業(yè)務水平的高低和辦案能力的強弱,而應具體情況具體分析。事實上,如今在不少法院,助理審判員在人數(shù)上較審判員要多,而他們是法院審判工作的主力軍。刑事訴訟法修改前,人民法院獨任審理的輕微刑事案件主要是由他們來承擔的。也正因為此,我國法院組織法第37條規(guī)定:“助理審判員,由本院院長提出,經(jīng)審判委員會通過,可以臨時代行審判員職務”。筆者認為,這一規(guī)定應適用欲新增的刑事簡易程序。

    六 、適用簡易程序的建議

    為了確保適用簡易程序的案件質(zhì)量,完善監(jiān)督機制。筆者認為應建立適用簡易程序的備案制度。

    1、對當庭宣判的案件,庭審人員應該在閉庭后,既將審理報告復印件、起訴書副本筆錄、判決意見交付內(nèi)勤;2、對定期宣判的案件,審判人員將判決書連同起訴意見書交付內(nèi)勤;3、內(nèi)勤將備案的案件統(tǒng)一管理,定期呈報主管院長;4、主管院長發(fā)現(xiàn)備案的案件,如在認定事實或適用法律上確有錯誤的就提交審委會,按審判監(jiān)督程序再審;如屬于一般性的問題,不影響案件的實體處理,由主管院長直接向?qū)徟腥藛T提出問題,并責令吸取教訓,并將處理意見,形成書面意見報告主管院長;5、審判監(jiān)督庭應在每季度對備案的案件逐一審查,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正,把錯案追究監(jiān)督制度落實到實處;6、對審判員要定期進行考核,對不適應者,則免其資格。

    參考資料:

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第4篇:刑事訴訟辯論范文

這是電視直播的一起案例。因為只看了法庭辯論部分,對整個案情了解的不夠,所以不便對該案的實體問題妄加議論。但筆者注意到,在該案審理過程中發(fā)生的程序問題還是值得探討的。

上述案例中,法院的判決顯然變更或超出了公訴人的指控。中央電視臺直播的重慶虹橋垮塌一案的審判也有類似情形,原來被公訴人指控犯玩忽職守罪的某被告人在法庭宣判時,被確定為工程重大安全事故罪。這里,法官的判決也與公訴人的公訴請求不符。

文章無意指責這兩起判決的違法性,因為這兩起案例的主審法官是有法可依的。最高人民法院1998第23號司法解釋“關于執(zhí)行《中華人民共和國刑事訴訟法》若干問題的解釋”第176條第(二)項規(guī)定,起訴指控的事實清楚,證據(jù)確實、充分,指控的罪名與人民法院審理認定的罪名不一致的,應當做出有罪判決。根據(jù)這一司法解釋,上述兩案例的法官,可以按照自己審理后確定的罪名直接判決。

于是,我們不得不探討上述司法解釋第176條第(二)項的合法性問題。根據(jù)訴訟法律的有關規(guī)定,訴訟程序的啟動,必須有原告人的起訴,無論是民事訴訟還是行政、刑事訴訟。人民法院的法定職責應該是,通過審理確認有關案件事實是否存在,并根據(jù)法律規(guī)定做出支持或者不予支持原告(含公訴人)訴訟請求的判決或裁定。

《刑事訴訟法》第3條規(guī)定,對刑事案件的偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預審,由公安機關負責。檢察、批準逮捕、檢察機關直接受理的案件的偵查、提起公訴,由人民檢察院負責。審判由人民法院負責。除法律特別規(guī)定的以外,其他任何機關、團體和個人都無權行使這些權力。據(jù)此,對被告人提起公訴是人民檢察院獨有的職能,人民法院在審理刑事案件過程中的權限,僅限于審判而不能包括追訴。在審判過程中,人民法院只能根據(jù)控辯雙方提供的證據(jù),確認公訴請求指控的犯罪事實是否存在,在此基礎上判決或裁定公訴人的訴訟請求是否成立。成立者支持,不成立者駁回。而不應當行使不屬于自己的權力,即公訴人的權力。毫無疑問,變更和增加公訴請求的權力,應當屬于人民檢察院。

《刑事訴訟法》第162條規(guī)定,在被告人最后陳述后,審判長宣布休庭,合議庭進行評議,根據(jù)已經(jīng)查明的事實、證據(jù)和有關的法律規(guī)定,分別做出以下判決:(1)案件事實清楚,證據(jù)確實、充分,依據(jù)法律認定被告人有罪的,應當做出有罪判決;……。以上司法解釋的第176條,正是對本條的解釋。比較《刑事訴訟法》第162條,我們難以發(fā)現(xiàn)司法解釋對《刑事訴訟法》的違反;比較《刑事訴訟法》第3條也即刑事訴訟的基本原則時,就會發(fā)現(xiàn),最高人民法院1998第23號司法解釋第176條顯然超出了《刑事訴訟法》的規(guī)定。這是對刑事訴訟基本原則的違反。

第5篇:刑事訴訟辯論范文

關鍵詞:刑事訴訟;流程圖;教學法;改革

中圖分類號:G642.4 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2010)35-0259-02

以訴訟法為代表的程序法是現(xiàn)代國家法制發(fā)展的標志,是當代訴訟文明的重要體現(xiàn)。刑事訴訟法作為三大訴訟法之一,無論是在法律體系中,還是在現(xiàn)代國家法制建設中,都居于十分重要的地位,反映了一國民主與法治發(fā)展的實際狀態(tài)。刑事訴訟法是高等院校法學專業(yè)的核心課程,作為程序法主要教學任務之一,如何結合司法實際、貼近學生生活,把其中的理論內(nèi)化為學生的知識,是程序法教學的主要任務。為此,筆者在長期的教學工作中不斷地進行探索,嘗試將“流程圖教學法”運用在刑事訴訟法課程中,取得了良好的效果。

一、改革教學內(nèi)容

刑事訴訟法這門課主要研究《中華人民共和國刑事訴訟法》及其他法學中有關刑事程序的規(guī)定,并在總體上對有關刑事訴訟法與憲法、刑事訴訟法與刑法、刑事訴訟模式、刑事訴訟原則等基本理論問題進行闡釋,同時關注公安司法機關及律師等進行刑事訴訟的實踐。

在教學中采用流程圖教學法的目的在于根據(jù)教學的實際情況,探索重新整合教學內(nèi)容的途徑,使其更便于教學,更易于接受。為此,筆者在教學內(nèi)容上主要做了如下調(diào)整。

(一)重視緒論部分的教學

縱覽刑事訴訟法課程的許多不同版本的教材,緒論部分在其中所占位置并不是非常重要,它不屬于本門課程的教學重點。但是,每次在新學期開始這門課的講授時,總想起列寧的一句話:好的開頭是成功的一半。筆者深知這門課如果講不好就會非??菰?,而學生對它的枯燥事先是有了解的。如,在班級問卷調(diào)查中得到學生這樣的反饋:“刑事訴訟法課程包含法律法規(guī)太多,背誦枯燥、繁瑣”;“訴訟法知識與司法實踐聯(lián)系密切,距離學生生活過遠,難以理解和接受”。因此,如何引起學生對這門課的興趣,是開這門課所必須要考慮和解決好的問題。

在緒論部分,應重點講好三個方面的內(nèi)容:“為什么學”、“學什么”和“怎么學”?!盀槭裁磳W”,即為什么強調(diào)程序法的重要性以及在今后的職業(yè)生涯和社會生活中貫徹“程序正義”的理念。刑事訴訟法是理論與實踐緊密結合的一門課程。多年的執(zhí)業(yè)律師經(jīng)歷證明,準確地理解并適用刑事訴訟知識,是法律職業(yè)所必需具備的素質(zhì)。這是在講授“為什么學”這個問題時努力要完成的任務。

而在講“學什么”的問題上,應結合豐富多彩的司法實踐,開展案例教學,使學生樹立“程序正義”的理念,要牢記“訴訟流程”的學科精髓,這是本門課程的核心內(nèi)容。

在“怎么學”這個問題上,要努力使學生明白,刑事訴訟法是從實踐中總結出來的經(jīng)驗式、規(guī)則性的理論,但僅僅有理論還不是目的,關鍵是將總結出來的理論運用于活生生的社會實踐,培養(yǎng)和鍛煉法律職業(yè)素養(yǎng)。因此,理論聯(lián)系實際是學好這門課所要運用的最好的學習方法。

(二)整合教材內(nèi)容

刑事訴訟法課程涉及的內(nèi)容非常寬廣,包括法哲學、外國訴訟法學、法制史、部門法學等各方面的內(nèi)容,并且每一部分內(nèi)容都需要聯(lián)系實際進行講授,這需要大量的授課時間。但是,作為一門課程,它的授課時間總是有限的。這是一對矛盾。因此,如何在有限的時間內(nèi)完成這門課的授課任務,并且達到最優(yōu)化的效果,這是需要探索解決的問題。

為此,在不改變課程的基本授課內(nèi)容的前提下,對課程內(nèi)容進行了適當?shù)恼?。在這個過程中,應始終堅持一個原則:教學內(nèi)容要精、深、新。所謂“精”,是指教學內(nèi)容的安排、取舍要精,要突出重點、難點、熱點,避免面面俱到;所謂“深”,就是講授的內(nèi)容要有深度,既要忠于教材,又要高于教材;所謂“新”,就是講授的內(nèi)容要有新意,能夠反映本學科在理論創(chuàng)新和實踐創(chuàng)新方面的最新成果。

在“精、深、新”三字原則的指導下,把需要精講、細講的重點內(nèi)容在時間上進一步膨脹,保證其能有足夠的授課時間,并采用多種方式,包括錄像、課件等現(xiàn)代化的教學方式,加深學生的印象,提高教學質(zhì)量,優(yōu)化教學效果。

限于課時的約束,在精講、細講重點內(nèi)容的同時,把這門課程中有些和其他課程重復并已經(jīng)在其他課程中講授過的內(nèi)容在授課時間上進行“瘦身”。如這門課程中的“審判制度概述”部分和民事訴訟法、行政訴訟法課程的授課內(nèi)容重復;再如“刑罰執(zhí)行程序”部分和《刑法》課程中的內(nèi)容也重復。對于這些重復的授課內(nèi)容,在授課方法上采取“”的方式。對學生熟悉即已經(jīng)學習過的內(nèi)容,讓其自己總結,這既節(jié)省了時間,又溫故而知新。

二、優(yōu)化教學手段和方式

(一)教學方式的改革

當前高校程序法課程對一些學生吸引力不大、教學效果不佳,其原因固然有研究方法方面的影響和學生個人方面的因素存在,但與教學方法單一、教學手段落后也有很大的關系。流程圖教學方法是結合程序法的學科特點,為實現(xiàn)教學目的和完善教學內(nèi)容而采取的教學方式、手段和途徑,是教師施教和學生受教的方式。流程圖教學法運用的要點是:

1.互動式教學

互動式教學模式以學生對刑事訴訟法的理論需求為出發(fā)點,以提高教學效果為落腳點,充分發(fā)揮教師的主導作用。把教學看作教師與學生之間或?qū)W生相互之間的雙邊活動,通過“研究性學習”,采用教師與學生雙主體多向互動的原則,建立和諧、協(xié)調(diào)的師生關系,培育融洽、活躍的課堂氣氛,千方百計地使學生成為課堂的主人。

在教學中要充分發(fā)揮教師的主導作用,運用啟發(fā)式教學、案例教學、研討式教學等多種手段引導學生思考,由淺入深,使學生對《刑事訴訟法》課產(chǎn)生興趣。發(fā)掘?qū)W生的智力性因素和非智力性因素,運用學生天然的“向師性”特點,吸引學生好學、樂學、勤學和獨力思考。

2.多媒體演示教學

刑事訴訟法是在實踐中不斷發(fā)展和創(chuàng)新的,刑事訴訟法課程的教學手段也必須在實踐中不斷發(fā)展和創(chuàng)新,運用多媒體進行教學就是教學手段創(chuàng)新的一種方式。

運用多媒體演示表現(xiàn)刑事訴訟流程是最為直觀、形象的。這一教學方法的最大特點就是信息表達方式的豐富性、主動性及其功能的多樣化,其中音像資料能形象生動地反映刑事訴訟程序各個階段的特點和發(fā)展脈絡;而將文字、圖片、聲音鏈接為一個有機整體,制作成內(nèi)容翔實、生動具體的教學課件,能幫助學生更好地掌握刑事訴訟法的基本知識。多媒體教學使學生對刑事訴訟法的學習有了立體感和直觀感,有利于理論在學生頭腦中留下更深的印象,同時也為教師的教學和科研工作提供了更大的便利,更好地推動刑事訴訟法課教學的進行。

三、流程圖教學法的實施效果

(一)提高課堂教學質(zhì)量

長期以來,刑事訴訟法課程主要采用“教師講,學生聽”的教學模式,這種模式很容易抑制學生的學習積極性,也影響學生各方面能力的培養(yǎng)。所以,課堂教學方式要多樣化,采取課堂提問、旁聽審判、辯論、模擬庭審、案例教學等方法進行教學,以增強教學的靈活性和主動性。

(二)激發(fā)學生學習的主動性和潛能

流程圖教學法突出了學生的個性和獨立性。大學階段是每個學生個性和獨立性充分展示的階段,大家非常希望使自己的個性得到全面、充分而自由的發(fā)展。流程圖教學模式更強調(diào)學生的獨立自主,符合學生個性與獨立性發(fā)展的要求,給他們提供了表現(xiàn)的舞臺,學生們從不同的側面展現(xiàn)了自己的特長與才華。

(三)培養(yǎng)學生的職業(yè)素養(yǎng)和能力

流程圖教學法突出了發(fā)展性。發(fā)掘了學生的潛能,任何人生來都有一定的潛能,甚至優(yōu)秀的潛能,如生理潛能、道德潛能、學習潛能等。流程圖教學模式強調(diào)由老師引導,學生充分發(fā)掘自己的潛能。自信心不足甚至連自己能力都不相信的學生也驚詫于自己的進步。

“流程圖教學法”強調(diào)樹立“以學生為本”的教學理念,提倡“探究型學習”和“互動式教學”。教師根據(jù)課程的具體內(nèi)容和學生已有的水平,因勢利導、按需幫助。只有在學生努力思考卻想不明白、努力去探索卻行不通的時候,教師才提供相應的幫助,或講解,或點撥,或組織討論,或提供更多有用的信息,做到學生需要什么,教師就提供什么。因此,學生要發(fā)揮潛能,開拓思維,自己去搜集、整理、分析相關資料信息,通過討論、辯論和總結等的研究、探索過程來解決問題。這一教學過程啟發(fā)了學生主動去研究、主動探索,教師通過精心地策劃與設計整個教學活動,構建了開放式的法學教育課堂。

參考文獻:

[1] 歐陽乾.人民檢察院刑事訴訟規(guī)則流程[M].北京:法律出版社,2006.

第6篇:刑事訴訟辯論范文

一、證明犯罪嫌疑人、被告人有罪的責任

由在刑事訴訟中執(zhí)行控訴職能的國家專門機關承擔,即由人民檢察院和公安機關等承擔。承擔證明犯罪嫌疑人、被告人有罪的責任,就是指有提出證據(jù)并證實犯罪嫌疑人、被告人有罪的責任,如果不能做到,其后果就是犯罪嫌疑人、被告人無罪的結論當然成立。在我國刑事訴訟中,檢察機關執(zhí)行控訴職能,代表國家向人民法院提起公訴,并出庭支持公訴。我國刑事訴訟法明確規(guī)定,檢察機關決定提起公訴的案件,必須達到犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應當追究刑事責任的標準,檢察官在出庭支持公訴時,還應當依法訊問被告人、詢問證人,并向法庭出示所收集的各種證據(jù),經(jīng)過法庭調(diào)查和法庭辯論,證實和論證書中所指控的罪行成立。檢察機關在刑事訴訟中對公訴案件承擔證明責任。

公安機關在刑事訴訟中也執(zhí)行控訴職能,對其負責立案偵查的刑事案件,負有證明責任。公安機關在偵查過程中的主要職責是及時收集各種證據(jù)并抓獲犯罪嫌疑人,當案件偵查終結并決定移送時,在事實方面必須達到犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分的程度。另外,監(jiān)獄或軍隊保衛(wèi)部門對其負責偵查的案件,也依法承擔相應的證明責任。

二、自訴案件的自訴人應當對其控訴承擔證明責任

在自訴案件中,自訴人處于原告的地位,獨立地承擔控訴職能,對自己提出的控訴主張依法應當承擔證明責任。根據(jù)《刑事訴訟法》第171條規(guī)定,人民法院對于自訴案件進行審查后,按照下列情形分別處理:

(一)犯罪事實清楚,有足夠證據(jù)的案件,應當開庭審判;

(二)缺乏罪證的自訴案件,如果自訴人提不出補充證據(jù),應當說服自訴人撤回自訴,或者裁定駁回。

三、犯罪嫌疑人,不承擔證明自己無罪

犯罪嫌疑人、被告人一般情況下不承擔證明自己無罪的責任,但犯罪嫌疑人、被告人應當如實陳述:

(一)犯罪嫌疑人、被告人在刑事訴訟中對于否認自己有罪、否認指控的答辯,依法不承擔應當提出證據(jù)并加以證實的責任。

(二)犯罪嫌疑人、被告人依法享有為自己進行辯護的權利。

犯罪嫌疑人、被告人依法行使辯護權,為證明自己無罪、反駁控訴等而進行辯解以及提出有利于自己的事實和理由,都是法律賦予的訴訟權利,絕不是訴訟義務。不能認為犯罪嫌疑人、被告人提不出證據(jù)證實自己無罪,就認定其有罪,這是我國刑事訴訟法所嚴格禁止的。需注意,我國刑事訴訟法沒有賦予犯罪嫌疑人、被告人以沉默權,而是明確規(guī)定犯罪嫌疑人、被告人有如實陳述的義務。根據(jù)《刑事訴訟法》第93條的規(guī)定,犯罪嫌疑人對偵查人員的提問,應當如實回答。但對與本案無關的問題,有拒絕回答的權利。

第7篇:刑事訴訟辯論范文

一、目前我國刑事案件庭前程序的現(xiàn)狀和弊端

1996年修改后的刑事訴訟法較之以前的刑事訴訟法有了較大的進步,作為刑事訴訟過程的一個重要環(huán)節(jié),庭前程序也隨著庭審程序的重大改革,而相應的做出了改革:

一是檢察院案件的移送由全案移送審查改為只需要附“證據(jù)目錄、證人名單和主要證據(jù)復印件或者照片”。

二是法院開庭的條件改為只要有明確的書,有證據(jù)目錄、證人名單和主要復印件或者照片,由實體審查改為了程序?qū)彶椤?/p>

三是廢除了原刑事訴訟法關于庭前要求檢察院撤訴權和法院的退回偵查權,廢止了法院可以在庭前依職權進行的諸如檢查、勘驗、鑒定、扣押等調(diào)查活動的規(guī)定,防止先入為主。

同時應該看到,在我國庭前程序建設取得進步的同時,在實踐中也暴露出了由于庭前程序的不完善,致使法庭調(diào)查和辯論缺乏針對性,控辯雙方的權利難以實現(xiàn)真正的平等,難以形成有效的對抗等,從而嚴重影響了刑事訴訟的效益和判決結果的公信度。主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

第一是單一程序?qū)彶榕c訴訟要求不符。現(xiàn)行刑事訴訟法規(guī)定,法庭在受理后,只進行一般的程序性審查,而不再進行事實和證據(jù)的審查,目的在于防止法官未審先斷,保障庭審實質(zhì)化。然而造成的客觀效果是,辯護方無法在法院查閱全部案卷和證據(jù),其資訊功能受到影響,也損失了通過審查抑制公訴這一人權保障功能。

第二是庭前程序相對缺乏透明度?,F(xiàn)行的庭前程序是一種封閉運作,缺乏必要的監(jiān)督和保障。公訴的提起方是擁有絕對權力優(yōu)勢的國家代言人,所應當擔心的不是其是否容易,而是能否有效地防止濫訴。同時,由于在庭前審查中,也不包括有聽取當事人意見、得出是否要求回避、是否會出現(xiàn)管轄權異議的申請以及對附帶民事部分的合理引導等工作,而這些情況很容易造成休庭,從而致使訴訟被拖延。

第三是控辯雙方證據(jù)開示缺乏保障。在我國現(xiàn)行刑事訴訟程序的設置中,首先不利于辯方有效獲取控方的證據(jù),控方在開庭前向法院所移送的往往不是涉及案件所有方面的證據(jù)。其次,相對于辯方獲取控方證據(jù)信息不利而言,控方幾乎沒有獲取辯方證據(jù)的有效途徑,正因為如此,辯方即使是只掌握了很少量的證據(jù),依然能對公訴造成巨大的威脅,對刑事訴訟造成不良后果?;谝陨显颍诠V實務操作中,有以下問題需要我們面對,值得我們思考。

二、庭前會議制度的公訴實務應對

(一)庭前會議的適用范圍

新修改的《刑事訴訟法》第182條是關于庭前會議的規(guī)定,那么,是否所有刑事案件都可以召開庭前會議?哪些類型的案件、什么情況下可以召開庭前會議?這是擺在公訴實務面前的一道難題。

有學者認為適用庭前會議的案件范圍應包括除適用簡易程序?qū)徖硪酝獾钠渌V案件。我們認為這樣區(qū)分不合適。理由如下:一是如此區(qū)分的背景是在現(xiàn)行的刑事訴法框架。2001年山東壽光法院對庭前會議制度進行了探索和嘗試,主要是將庭前會議制度與普通程序簡化審相結合,學者以此試點結果為依據(jù)主張庭前會議制度僅適用于普通程序。但是,目前我們討論該項制度的推行背景是新修改的刑事訴訟法,且該法對簡易程序和普通程序案件的適用范圍進行了較大幅度的修改。二是從理論講,無論是簡易程序還是普通程序都可能存在回避、非法證據(jù)等程序性問題而庭前會議應當適用于回避、非法證據(jù)事項將嚴重影響實體判決的案件。

那么,如何庭前會議制度的適用范圍如何界定呢?我們主張只有在被告人有辯護律師為其提供充分的法律指導,理解自己在庭審前對證據(jù)不表示異議的法律意義和法律后果時,才能適用庭前會議和普通程序簡易化審理,以保護被告人的權利,更好地實現(xiàn)司法公正。同時,在有辯護律師的情況下,檢察院認為不宜適用并商請人民法院同意的案件也不適用。

當被告人沒有辯護律師時,不應當適用庭前會議制度。因為,庭前會議要求控辯雙方對每一個證據(jù)發(fā)表是否持有異議的意見。法庭審理時僅對控辯雙方存在爭議的證據(jù)進行重點調(diào)查、舉證、質(zhì)證,對雙方無爭議的證據(jù),雖然法律規(guī)定也必須經(jīng)過查證屬實后才能作為定案的根據(jù),但法庭調(diào)查質(zhì)證程序可以大為簡化,僅詢問被告人、辯護人是否對證據(jù)有新的異議,如果沒有異議,對該證據(jù)的調(diào)查質(zhì)證就隨即結束,公訴人不再出示該證據(jù),法庭對該證據(jù)作出認定。這樣的做法必須保證被告人已經(jīng)充分、明智地理解了對證據(jù)不表示異議以及法庭不對證據(jù)進行詳細調(diào)查質(zhì)證時所產(chǎn)生的實體后果和程序后果,否則必將極大地侵害被告人的訴訟權利。對此,美國的庭前會議制度規(guī)定可以有力佐證。美國的庭前會議制度規(guī)定:“庭前會議規(guī)則不適用于被告人沒有律師作為其代表的案件?!?/p>

(二)庭前會議的提起主體

從新《刑訴法》第182條文義看,庭前會議的提起主體為審判人員。我們認為庭前會議的提起主體除審判人員之外,還應包括被告人及其辯護人、公訴機關,因為從本質(zhì)上說庭前會議是一個三方會談。山東壽光法院試點結果顯示,庭前會議可以由被告人及其辯護人或者公訴機關提出申請,但是,是否適用由人民法院決定。參加庭前會議的主體一般包括下列人員:法官、公訴人、被告人的辯護律師、監(jiān)護人。這個地方的試點結果很好,應該具有一定的借鑒意義。具體來說,可以由被告人及其辯護人或者公訴機關提出申請,但是,是否適用由人民法院決定。同樣,對于審判機關決定召集的庭前會議,公訴機關是否具有否決權?我們認為應當賦予公訴機關召開“必要性”的裁判權和是否召開否決權,公訴機關可以對被質(zhì)疑證據(jù)做出答疑并商請人民法院決定不予召開。

(三)庭前會議的參加主體

庭前會議的主體一般包括下列人員:法官、公訴人、被告人的辯護律師、監(jiān)護人。值得思考的是證人、鑒定人等是否有必要參加庭前會議。我們認為,因為庭前會議不需要對證據(jù)進行質(zhì)證,只是要求控辯雙方表明是否持有異議,根據(jù)中國的現(xiàn)實情況,證人、鑒定人不必參加庭前會議而只宣讀證人證言、鑒定結論等,控辯雙方對某個證人證言、鑒定結論有異議的,可以在法庭審理時對該證人或者鑒定人進行質(zhì)證。這樣既可以降低訴訟成本,也會防止出現(xiàn)控辯雙方在庭前會議上對證人、鑒定人進行質(zhì)證使庭前會議變成庭審預演或者另一次庭審的局面。

是否需要主審法官回避。有觀點認為主持庭前會議的法官與負責案件法庭審理的法官應當是不同的人,以防止庭審法官提前接觸案件證據(jù)先入為主形成預斷。這個擔憂是沒有必要的。山東壽光法院試點時主審法官就不需要回避。庭前會議的初衷就是通過聽取控辯雙方的意見,在相關證據(jù)是否采信上給法官打“預防針”,促使法官在采信該份證據(jù)時要有足夠的質(zhì)疑,法官提前介入庭前會議有助于加強其判斷力,沒有必要將庭前會議這一階段交給立案庭負責。較立案審查要求而言,對回避、非法證據(jù)排除、出庭證人名單等事項的判斷還是更為靠近案件實體,讓行使形式審查的立案庭承擔庭前會議,難免有職能混淆、職責不明之嫌疑,更是嚴重降低了審判效率,違背了該制度創(chuàng)設的初衷。

(四)當事人及其辯護人在庭前會議中所享有的權利

庭前會議制度的設立初衷是為了在給將來的庭審開辟一個純粹的、不受干擾的實體審查空間。而新刑訴法182條等規(guī)定并未賦予公訴人、辯護人、當事人以及訴訟人實際的訴訟權利,似乎只能說明“意見”,法官“聽取意見”。而實體的訴訟權利應當包括書面申請權、舉證質(zhì)證權、辯論權等,公訴人、辯護人、當事人以及訴訟人僅享有陳述的權利。那么,當事人及其辯護人是否享有這些實體的訴訟權利?我們認為,在是否存在回避、非法證據(jù)排除等事項的調(diào)查中,控辯雙方當然應當享有舉證、質(zhì)證和辯論權,例如:辯護人提出公訴人接受吃請,那么,辯方就應當舉證證實,而公訴人這時應當享有質(zhì)證和辯論的權利,這更有利于法庭查清是否存在程序違法,更有利于及時排除程序違法。當然這些實體權利的賦予應嚴格限制在程序事項上,而不涉及案件的事實認定、法律適用等實體問題。

(五)法官是否就庭前會議事項行使裁決權

回避事項當屬保證刑事訴訟程序公正的最低一級層次,而非法證據(jù)排除是保證刑事審判公正的最低要求。設置刑事庭審審前程序就是要將與審判有關的回避、非法證據(jù)排除等事項解決在審判之前,對于提高刑事審判的效率,節(jié)約刑事審判的成本具有非常重要的意義。

對于回避、非法證據(jù)排除等事項,應由刑事庭審的庭前會議進行實質(zhì)性調(diào)查并將有關回避、非法證據(jù)排除等相關審判的事項進行裁決,在正式的法庭開庭之前將回避、非法證據(jù)排除先行予以解決,使庭前會議制度發(fā)揮其應有的作用。

(六)庭前會議就證據(jù)達成合意的效力

在庭前會議中,由控辯雙方分別對每一個證據(jù)進行表態(tài),最后歸納出存在爭議的證據(jù)和不存在爭議的證據(jù),雙方對證據(jù)不存在爭議的,即認為達成合意。如果一方在庭前會議上對有爭議的證據(jù)故意不提出異議,而在庭審時再提出有根據(jù)的反駁時,根據(jù)我國刑事訴訟法的規(guī)定,法官對此是不能禁止的,而必須允許其提出并依法進行法庭調(diào)查。這種情形不但仍然會導致“伏擊審判”的出現(xiàn),也使得庭前會議達成的證據(jù)合意失去了意義。

如果訴訟參與人未在庭前會議中提出諸如回避、證人出庭、非法證據(jù)排除等問題,而在刑事案件開庭審理過程中提出,在法律上應當如何對待訴訟參與人未在庭前會議中行使其權利的結果?應當明確規(guī)定公訴人、當事人、訴訟人、辯護人必須對回避、非法證據(jù)等事項在庭前會議上申請,如果公訴人、當事人和辯護人、訴訟人在刑事庭前會議不行使該項權利,則被視為放棄該項權利,否則,庭前會議為庭審掃清程序障礙的設置本意就會落空,反而降低了審判效率。

綜上,刑事庭審庭前會議制度對于保障訴訟程序的順利進行、減少訴訟成本、提高訴訟效率、保障訴訟程序公正、保障當事人合法利益、凸顯法庭的權威具有明顯成效。但由于受到種種因素的影響,庭前會議制度還很不完善,目前尚不能發(fā)揮其應有的積極作用,與法治國家的審前動議相比,僅僅是一個萌芽而已,尚有向前進一步發(fā)展的可能與空間,需要在實務中不斷探索并完善。

【相關鏈接】

【1】美國的庭前會議制度

《美國聯(lián)邦刑事訴訟規(guī)則》第17.1條的條文名字即為“庭前會議”,該條規(guī)定:“在提出大陪審團書或者檢察官書之后,法庭可以根據(jù)任何一方當事人的動議或者根據(jù)自己的動議,命令舉行一次或多次會議以研究考慮諸如促進公正、迅速的審判等類事項。在會議的最后決定中,法庭必須就已經(jīng)達成協(xié)議的事項準備和提出備忘錄。被告人或者其律師在會議上所作的任何承認都不得被用來反對被告人,除非這些承認被做成書面的并且經(jīng)過被告人及其律師的簽字。本規(guī)則不適用于被告人沒有律師作為其代表的案件?!?/p>

【2】我國香港的審前討論會制度

第8篇:刑事訴訟辯論范文

庭前證據(jù)展示,又稱庭前證據(jù)開示,其基本涵義是庭審調(diào)查前在控辯雙方之間相互獲取有關案件的信息,著重解決訴訟雙方之間的信息互給,是一種審判前的程序和機制,用于訴訟一方從另一方獲得與案件有關的事實情況和其他信息,從而為審判作準備。

公元16世紀,證據(jù)展示程序隨著英國衡平法的司法實踐開始出現(xiàn)。1938年,美國將證據(jù)展示制度規(guī)定在《聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則》之中,隨著時間的推移,英美等國的庭前證據(jù)展示制度又有了各自的發(fā)展。受英美法系的影響,不少國家也將證據(jù)展示制度納入本國的立法中。我國修訂后的刑事訴訟法尚未系統(tǒng)規(guī)定庭前證據(jù)展示制度。但刑事訴訟法對起訴程序的改革、案卷移送方式的轉(zhuǎn)變以及律師閱卷范圍的規(guī)定,引起了我國許多法學者對庭前證據(jù)展示制度的關注,庭前證據(jù)展示制度成為了刑事訴訟證據(jù)立法研討和刑事司法改革的熱點問題之一。江蘇、山東等地還在司法實踐中進行了有益的嘗試和試點工作。

筆者贊同在我國刑事訴訟程序中設立庭前證據(jù)展示制度,并將其與我國目前實行的普通程序簡化審和刑事簡易程序相結合,作出了構想。根據(jù)外國經(jīng)驗的學習和我國的具體司法實踐,筆者將庭前證據(jù)展示制度作如下的定義:

庭前證據(jù)展示制度又稱庭前證據(jù)開示制度,是指在人民法院正式開庭審理案件之前,檢察人員和辯護方人員相互向?qū)Ψ秸故炯悍剿莆盏淖C據(jù),使雙方之間對對方的證據(jù)在開庭審理前都有全部的了解,庭審前未經(jīng)展示的證據(jù)一般不得在庭審中出示并被采用為有效證據(jù)的制度。

二、庭前證據(jù)展示制度的具體設想

遵循維護訴訟公正,提高訴訟效率,保障被告人辯護權行使的原則,從司法實踐的角度,筆者將庭前證據(jù)展示制度作如下設想:

1、庭前證據(jù)展示的階段。庭前證據(jù)展示的階段為人民檢察院作出起訴決定后至人民法院正式開庭審理之前。之所以如此設想是因為根據(jù)我國刑事訴訟法的規(guī)定,在這一階段中,辯護律師享有了全部的辯護權,可以查閱指控犯罪的證據(jù)并應當向公訴人員提供意見。在此階段進行證據(jù)展示,符合我國刑事訴訟法的基本精神。辯護方所取得的證據(jù)則在審查起訴過程中即可以向公訴人員展示,這樣有利于起訴決定的公正作出。當然也可以對等,辯護方人員也在作出起訴決定后,法院開庭審判前向公訴人員展示。至于在庭審中新發(fā)現(xiàn)的證據(jù)或者在首次開庭后新取得的證據(jù),則可以在當庭或再次開庭前進行展示。因為前一種在庭審中新發(fā)現(xiàn)的證據(jù)一般數(shù)量較少。如果較大,則應當中止審理,對新的證據(jù)進行展示后再進行開庭審理。

2、庭前證據(jù)展示的地點。庭前證據(jù)展示的地點應在人民檢察院。我國刑事訴訟法改變了起訴方式,案件的證據(jù)和材料在開庭審理終結前由人民檢察院掌握,在人民檢察院進行庭前證據(jù)展示是適宜的。為了提高訴訟效率,簡便易行。不宜在人民法院進行。

3、庭前證據(jù)展示的方式和范圍。在人民檢察院作出起訴決定后,辯護律師可以閱覽全部案卷和證據(jù),包括對被告人有利的和不利的全部證據(jù),但是與被告人定罪量刑無關的一些工作材料和鑒于其他案件的偵查需要以及其他合理的根據(jù),采用利益權衡原則,在不損害司法公正的前提下,需要保密的部分證據(jù)除外。辯護律師應復制全部需要向被告人出示的證據(jù),并負責將這些證據(jù)向被告人出示。記明被告人對這些所有證據(jù)的意見后,辯護律師應將被告人對證據(jù)的意見和辯護律師本人對證據(jù)的意見和建議提交給公訴人員,由公訴人員將這些意見在開庭審理時提交給法庭,并將庭前證據(jù)展示的內(nèi)容和雙方的意見向法庭予以綜合說明。但是根據(jù)案件的特殊原因,對需要保密的一些證人的基本情況,辯護律師應根據(jù)公訴人員的要求不向被告人及其親友揭示。辯護方所取得的證據(jù)在記明犯罪嫌疑人或被告人的意見后應向公訴人員展示。公訴人員對這類證據(jù)的意見也應向辯護律師說明。

4、庭前證據(jù)展示后的庭審。庭前證據(jù)展示后的庭審一般實行簡化審理。對經(jīng)過庭前展示并取得被告人及其辯護人認可的證據(jù)無須在庭審中進行舉證、質(zhì)證,只需要綜合說明即可,法庭在征詢被告人意見后可以直接予以確認。被告人對庭前展示的部分或者全部證據(jù)提出異議后,當庭又表示沒有異議的,法庭也可直接予以確認。反之,被告人對庭前展示的證據(jù)表示沒有異議,但當庭又提出否認意見的,則應對此有異議的證據(jù)仍按一般的舉證、質(zhì)證規(guī)則進行。這樣,庭審的重點將集中于有爭議的事實和證據(jù)進行質(zhì)證和辯論,從而突出庭審的抗辯色彩和提高庭審的效率。

5、違反庭前證據(jù)展示的制約措施。公訴人員和辯護方人員應遵守誠信原則,按規(guī)定向?qū)Ψ秸故舅占淖C據(jù)。對于違反庭前證據(jù)展示,進行庭上證據(jù)突襲的,在國外,法官可以采用命令展示、批準延期審理、禁止提出未經(jīng)展示的證據(jù)以及法律懲戒、相應的經(jīng)濟處罰等制約措施。在我國,可以采用法庭暫緩開庭,建議雙方進行證據(jù)展示,或者應一方要求批準延期審理等措施。最有效的措施應屬,規(guī)定除非有合理的根據(jù)并獲得法庭允許,未經(jīng)庭前展示的證據(jù),不得在庭審中出示,即使出示也不得被采用為有效證據(jù)。至于辯護律師違反公訴人員的保密要求,造成不良后果的,公訴人員可向律協(xié)提出對該律師的懲戒建議,構成犯罪的,追究其刑事責任。

三、庭前證據(jù)展示制度的重要意義

庭前證據(jù)展示制度的上述構想,有人認為可能與我國現(xiàn)行刑事訴訟法的有關規(guī)定相沖突。例如,現(xiàn)行刑事訴訟法規(guī)定向被告人出示證據(jù)的主體是承擔公訴任務的公訴人員,控訴職能的承擔應由公訴人員負責,上述構想將向被告人出證的義務由辯護律師負責,這似乎是矛盾的。實際上,上述構想并沒有超越我國現(xiàn)行刑事訴訟法的基本精神,作如此構想并沒有減輕或損害公訴人員的控訴職能。在上述構想中,控訴職能仍由公訴人員承擔,對控訴證據(jù)的確實性、充分性,達到提起公訴的要求和標準等,這些責任仍是由公訴人員負責的。即使是具體的出證操作雖然由辯護律師承擔一部分任務,但在庭審中,公訴人員仍有概括、總結說明的義務,向被告人出證的主體仍然是出庭公訴人員。

庭前證據(jù)展示制度的上述構想是在現(xiàn)行刑事訴訟法的框架內(nèi)進行的,實行后將有如下重要意義:

1、有利于發(fā)現(xiàn)案件真實,加強審判的客觀性。

設立證據(jù)展示制度的主要作用之一就是有助于發(fā)現(xiàn)案件真實?!巴灰u不利于質(zhì)詢”,證據(jù)展示就是為了讓事實本身,而不是突襲或訴訟、辯論技巧來決定審判的命運。證據(jù)展示制度可以讓訴訟各方都能在審判前對證據(jù)作仔細的調(diào)查和認真的審查思考,作充分的訴訟準備,在庭審中有針對性地對證據(jù)進行集中質(zhì)詢和檢驗,從而有利于獲得案件的真實,加強審判的客觀性,較好地避免法官對控辯雙方某方庭審技巧的過分青睞,從而用事實和證據(jù),而不是庭審技巧來影響審判結果。

2、有利于提高訴訟效率,節(jié)省司法資源。

上述構想使證據(jù)在庭前得到全面展示,控辯雙方對庭前取得一致認識的事實和證據(jù)無需在庭審中進行重復的程式化的舉證、質(zhì)證。同時,雙方在庭前充分知曉了對方所掌握的證據(jù)以后,使控辯的針對性增強,可以突出爭論焦點。這樣就使庭審繁簡得當,提高了訴訟效率,有利于節(jié)省司法資源。

3、有利于發(fā)揮律師的辯護作用,充分保障被告人的辯護權。

我國刑事訴訟法修改后,對于律師的閱卷權引起了學界和司法實務界的廣泛關注,學界倡導庭前證據(jù)展示制度最初目的也在于保障律師的閱卷權,使被告人獲得充分的辯護。上述構想徹底地解決了這一問題,使辯護律師享有了充分的閱卷權,并且由辯護律師向被告人出示證據(jù)使被告人能夠充分知悉和審思證據(jù),有利于其辯護權的充分行使。出證提前,有助于辯護方更好地進行辯護防御,也有利于提高律師參與刑事辯護的積極性,其在刑事訴訟中的作用也得到增強。

4、有利于提高公訴案件的質(zhì)量,體現(xiàn)司法公正。

庭前證據(jù)展示制度的上述構想,使庭前對等地互相地公開了全部證據(jù)。公訴人員可以在庭前能夠了解辯護律師收集的證據(jù),改變了公訴人在“明處”,辯護律師在“暗處”的被動局面,使公訴人員能更全面地了解案情,有利于提高公訴案件的質(zhì)量,體現(xiàn)公正原則。同時,由辯護律師向被告人出示證據(jù),容易得到被告人的信任,使被告人可以感受到法律的公正關懷。

第9篇:刑事訴訟辯論范文

引言

無論是1979年的舊刑事訴訟法,還是1996年修正后的刑事訴訟法,均明確要求法院、檢察機關和公安機關在訴訟活動中嚴格遵守法律規(guī)定的訴訟程序,禁止以非法的手段獲取證據(jù)。但遺憾的是,刑事訴訟法并沒有就非法證據(jù)是否應予排除的問題作出明確的規(guī)定。刑事訴訟法實施后,最高人民法院通過司法解釋對這一問題作出了補充規(guī)定,使得非法證據(jù)的排除似乎有了明確的法律依據(jù)。那么司法解釋建立的“非法證據(jù)排除規(guī)則”在司法實踐中的實施狀況究竟如何呢?要對這一問題作出令人信服的回答,顯然需要進行大量的實證調(diào)查和研究。但是,由于作者受到諸如經(jīng)費、精力、條件等方面的限制,很難從事這種大規(guī)模的調(diào)查。甚至有時候,即便在一些地區(qū)展開這種調(diào)查,也極難得到準確的數(shù)據(jù)。正因為如此,才有學者發(fā)出這樣的慨嘆:調(diào)查在很大程度上需要一種“權力資源”。①

盡管如此,我們?nèi)匀豢梢詮慕鼛啄昝襟w就有關案件的報導中對這一問題有所了解。從媒體對有關案件的報導來看,“非法證據(jù)”及其應否排除問題已經(jīng)大量出現(xiàn)在中國的刑事法庭審判之中,尤其是被告人及其辯護人經(jīng)常會以偵查人員在偵查訊問過程中存在刑訊逼供為理由要求排除被告人的“有罪供述”。但是,從近年來新聞媒體所披露的一些相關案例來看,被告人及其辯護人即使提出了排除非法證據(jù)的申請,法院通常也會采取規(guī)避甚至置之不理的態(tài)度,而拒絕將非法證據(jù)的排除問題納入法庭裁判的對象。即使在一些例外情況下,法院允許被告方提出有關偵查人員實施刑訊逼供的問題,并給予控、辯雙方就此展開調(diào)查和辯論的機會,但這種調(diào)查和辯論并不存在獨立的聽證形式,而基本上是依附于正式的法庭調(diào)查和辯論程序,并將其作為法庭審判的一個枝節(jié)問題而存在。結果,在絕大多數(shù)情況下,被告人及其辯護人所提出的“排除非法證據(jù)”請求,幾乎無一例外地都遭到了法庭的拒絕。當然,這一拒絕有時未必是“明示”的,而很有可能是“冷處理”的方式體現(xiàn)出來的,即法院在其判決書中根本不“談”刑訊逼供是否存在這一問題。當然,“行動中的法”與“紙面上的法”出現(xiàn)一定的差異是時常發(fā)生甚至是不可避免的。盡管如此,司法解釋中確立的“非法證據(jù)排除規(guī)則”與其實施效果之間的距離之大,還是令人極其驚異的。

由此看來,在刑事訴訟法的再修改已被列入國家立法規(guī)劃的大背景下,認真分析這一問題產(chǎn)生的成因,藉此揭示我國刑事司法制度及相關刑事程序所存在的內(nèi)在局限性,就顯得極為必要和緊迫。盡管筆者深知,由于原因的復雜性和多變性,因而要分析某一問題產(chǎn)生的原因總是顯得極為困難,但這并不排除我們在必要的時候從特定的角度來切入某一問題的可能?;蛟S,就某一具體案件的法庭審判而言,非法證據(jù)無法得到排除可能有著較為不同的原因。但是,就總體而言,非法證據(jù)排除規(guī)則之所以被架空,更多的是因為刑事訴訟法關于非法證據(jù)排除規(guī)則的規(guī)定以及相關的訴訟程序和司法制度存在一些內(nèi)在的缺陷所致。

成因之一:現(xiàn)行的非法證據(jù)排除規(guī)則本身存在著內(nèi)在的缺陷

從最高法院“司法解釋”的規(guī)定來看,現(xiàn)行的非法證據(jù)排除規(guī)則具有以下幾個較為明顯的特點:(1)非法證據(jù)被解釋為以非法方法獲取的證據(jù),也就是通過刑訊逼供、威脅、引誘、欺騙等非法手段獲取的證據(jù);(2)“非法證據(jù)”的范圍僅僅限于通過刑訊逼供、威脅、引誘、欺騙等非法手段獲取的被告人供述、證人證言和被害人陳述;(3)排除非法證據(jù)的后果只是非法證據(jù)不得作為定案的根據(jù),但裁判者仍然可以見到該項證據(jù)。從這幾個特點可以看出,現(xiàn)行的非法證據(jù)排除規(guī)則除了適用范圍過于狹窄以外,至少還存在兩點較為明顯的缺陷,以至于嚴重影響著其有效地實施:其一,我國目前司法解釋中所確立的排除規(guī)則關于“非法證據(jù)”的規(guī)定也很不明確。如,何謂刑訊逼供?如果按照司法實務界的普遍理解,刑訊逼供主要是指偵查人員采用拷打、肉體折磨的方法獲取供述的行為。如果按照這種理解,那么偵查人員對嫌疑人采取殘酷的精神折磨,是否屬于刑訊逼供?偵查人員以諸如“藥物催眠”、“長時間不讓睡覺或飲水”等“精神折磨”的方法進行訊問是不是也應屬于刑訊逼供?再如,何謂“威脅”?何謂“引誘”?何謂“欺騙”?這實際上是含混不定的。又如,何謂“等非法的方法”?其到底包括哪些范圍?也就是說,此處的“等”是“等內(nèi)等”還是“等外等”?對于這些問題,司法解釋則語焉不詳,而我國又非判例法國家,法官既無現(xiàn)成判例可依,又無創(chuàng)制判例之權,這樣的非法證據(jù)排除規(guī)則難免給人以“紙上談兵”的感覺,也因此而缺乏基本的可操作性。其二,對“威脅”、“引誘”、“欺騙”和刑訊逼供取得的言詞證據(jù)采取一樣的態(tài)度(即一概排除)明顯缺乏合理性,也影響著法官對這一規(guī)則的全面實施。其不合理主要體現(xiàn)在以下幾個方面:首先,威脅、引誘、欺騙的方法并不必然損害犯罪嫌疑人的權利。在我國目前的法律框架內(nèi),有些威脅、引誘和欺騙實際是合乎法律規(guī)定的。在各國的刑事訴訟立法和司法實踐中,威脅、引誘、欺騙的訊問手段基本上都具有一定的容忍度,也就是說,并沒有完全被禁止。其次,以威脅、引誘、欺騙的方法獲取的口供未必虛假,至少比刑訊獲取的口供虛假的概率要少得多。如果說,刑訊逼供因為直接傷害了犯罪嫌疑人的肉體或者對犯罪嫌疑人造成精神上劇烈的痛苦,繼而使犯罪嫌疑人喪失意志的自由而不可避免地導致口供的虛假,因此應當完全加以禁止,那么對威脅、引誘、欺騙的方法并不直接作用于犯罪嫌疑人的身體,而主要是采取言語的方式來威脅、引誘、欺騙犯罪嫌疑人,因此在某些情況下,它并不會抑制或剝奪犯罪嫌疑人的意志自由。最后但不是最重要的,完全禁止威脅、引誘、欺騙的方法訊問犯罪嫌疑人并不符合偵查訊問的規(guī)律。如果完全禁止使用一切對犯罪嫌疑人施加一定壓力的手段,那么幾乎就不可能獲得犯罪嫌疑人的口供,這對偵破某些案件是極為不利的。從這個角度說,在我們刑事司法實踐中,有些程序性違法實際具有一定的合理性。

成因之二:現(xiàn)行的非法證據(jù)排除規(guī)則缺乏必要的程序保障規(guī)則

我國司法解釋中的非法證據(jù)排除規(guī)則之所以難以得到實施,很大程度上是因為我國刑事訴訟法中缺乏必要的實施排除規(guī)則的程序保障規(guī)則。事實上,正如那些針對犯罪行為的刑事制裁措施不會自動實施一樣,作為刑事訴訟中的程序性制裁措施——非法證據(jù)排除規(guī)則——也應有用以保證其實施的程序性規(guī)則。鎖正杰博士曾將刑事訴訟法中的法律規(guī)則分解為“實體性規(guī)則”和“實施性規(guī)則”兩大部分。在他看來,“實體性規(guī)則相當于現(xiàn)在法理學界所說的法律規(guī)則,規(guī)定在什么條件下應當怎么做以及不這樣做的法律后果”,而“實施性規(guī)則”則規(guī)定如何實現(xiàn)實體性規(guī)則規(guī)定的內(nèi)容。他通過對中國和德國刑事訴訟法典的對比分析,將“實施性規(guī)則”概括為以下構成部分:“程序的啟動者”、“被申請者及其權利”、“接受申請的裁決者”、“行為的期限”、“行為的方式”、“證明責任、證明標準和證明方式”、“裁決”、以及“對裁決不服的救濟”,等等。② 如果說程序性違法的法律后果大體上屬于“實體性規(guī)則”的話,那么關于保證程序性違法的法律后果得以實施的規(guī)則則屬于“實施性規(guī)則”。而我國刑事訴訟法中所缺乏的正是“實施性規(guī)則”。以我國最高法院的司法解釋中已確立的非法證據(jù)排除規(guī)則為例,該解釋只是規(guī)定“經(jīng)查證確實屬于采用刑訊逼供或者威脅、引誘、欺騙等非法的方法取得的證人證言、被害人陳述、被告人供述,不能作為定案的根據(jù)?!钡?,如果在法庭審判中,被告人認為其“有罪供述”是在偵查人員刑訊逼供的情況下作出的,并提出了排除這一“有罪供述”的申請,那么法庭應當如何處理呢?法庭是不予受理還是應當暫時中止對被告人是否有罪的實體審理,而就該非法證據(jù)的排除問題進行專門的程序性審理?這一程序性審理是否應該保持開庭的方式并保障控辯雙方的參與?在這一程序性問題的審理過程中,應由誰來承擔舉證責任?是被告方還是由出庭的公訴人來承擔證明責任?需要證明到什么程度?需要法定的最高證明標準,還是只需要優(yōu)勢證明就可以了?法院要駁回這一申請是否需要附一定的理由?如果被告方申請被一審法院駁回,那么,他能否就此問題提出上訴?也就是說,對于法院駁回申請的決定,被告方還有沒有其他方面的司法救濟途徑?很顯然,法律如果不對上述一系列問題作出明確的規(guī)定,那么,所謂的非法證據(jù)排除規(guī)則只能成為“沒有被激活的條文”,而注定不會在司法實踐中得到實施。道理很明顯,在現(xiàn)行的非法證據(jù)排除規(guī)則不具有程序保障規(guī)則的情況下,要指望刑事法官們?nèi)ト?chuàng)造程序規(guī)則并實施它,這幾乎是不可能的。