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律師制度的起源精選(九篇)

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律師制度的起源

第1篇:律師制度的起源范文

【關(guān)鍵詞】律師法;律師角色;職業(yè)屬性

中圖分類號(hào):D92 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-0278(2013)05-103-01

律師作為一個(gè)獨(dú)立的職業(yè)群體,是法律制度中極為重要的組成部分,是法治社會(huì)追求正義的堅(jiān)定維護(hù)者和執(zhí)行者,他們的事業(yè)是“自由地詮釋真理”。我國的律師制度是由西方引進(jìn)而來,但我國律師的現(xiàn)狀與西方享有崇高榮譽(yù)及社會(huì)地位的律師相比卻是遠(yuǎn)不能及的。

一、我國律師角色定位的演進(jìn)

對(duì)律師性質(zhì)的定位,可以說是我國《律師法》修改過程中的一個(gè)根本性問題。1979年頒布的《中華人民共和國律師暫行條例》中規(guī)定,律師是“國家的法律工作者”,是具有公職身份的國家干部,具有行政級(jí)別;1996年頒布的《中華人民共和國律師法》中,律師被界定為“依法取得律師職業(yè)證書,為社會(huì)提供法律服務(wù)的職業(yè)人員”,即“社會(huì)法律工作者”;至2007年新《律師法》中第二條規(guī)定:“本法所稱律師,是指依法取得職業(yè)資格,接受委托或指定,為當(dāng)事人提供法律服務(wù),維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益,維護(hù)法律正確實(shí)施,維護(hù)社會(huì)公平和正義的執(zhí)業(yè)人員”。

二、新《律師法》對(duì)律師職業(yè)的再定位

新《律師法》對(duì)律師職業(yè)的再定位包括三個(gè)方面的內(nèi)容:第一,法律是法治工作者。律師應(yīng)當(dāng)“維護(hù)社會(huì)和平和正義”,在法治的環(huán)節(jié)中,律師最突出的特征就是懂法,但作為律師,他的作用更顯現(xiàn)在“用法”上。一方面,律師深諳立法技術(shù)與程序,知悉公民每一個(gè)社會(huì)行為相對(duì)應(yīng)的法律后果,這就使得律師可以保護(hù)自己及委托人的合法權(quán)益不受侵害;另一方面,律師辦案以法律為準(zhǔn)繩,以事實(shí)為根據(jù),宏觀上維護(hù)了國家法律的權(quán)威和實(shí)現(xiàn)了社會(huì)的正義。第二,律師是當(dāng)事人的人。律師是受當(dāng)事人委托,為當(dāng)事人提供法律服務(wù)并維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益的執(zhí)業(yè)人員。第三,律師是獨(dú)立執(zhí)業(yè)的法律工作者。律師的獨(dú)立性是律師安身立命的根據(jù)。

三、律師行業(yè)本質(zhì)屬性的探析

律師行業(yè)的本質(zhì)屬性是律師通過獨(dú)立的方式,運(yùn)用法律手段去追求正義,并通過保障當(dāng)事人的合法權(quán)益,最終達(dá)到維護(hù)社會(huì)法治秩序的目的。

(一)律師行業(yè)的政治屬性

首先,律師制度的來源決定了其具有政治性。在西方國家,律師是國家政治生活的參與者,直接參與國家民主政治制度的運(yùn)行過程并在其中發(fā)揮著不可忽視的作用。在美國,歷任的總統(tǒng)、議員、部長及州長中,有一半以上是律師出身。其次,律師行業(yè)的使命表明了其存在的政治屬性。根據(jù)我國新律師法,律師的使命體現(xiàn)在三個(gè)方面:第一,維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益;第二,通過維護(hù)當(dāng)事人的權(quán)益達(dá)到“維護(hù)法律正確實(shí)施”的目的;第三,維護(hù)社會(huì)公平和正義。由此可見,律師使命的實(shí)現(xiàn)是通過具體業(yè)務(wù)來實(shí)現(xiàn)的,而這些具體業(yè)務(wù)正是搭建律師使命與國家上層建筑的橋梁。通過保障公民權(quán)利與法律的正確、有效實(shí)施,最終實(shí)現(xiàn)國家政治的穩(wěn)定與積極發(fā)展。再次,律師制度的存在是由法律確定并規(guī)范的,它的執(zhí)業(yè)范圍、權(quán)利義務(wù)、依靠的法律條文均由國家予以規(guī)定和調(diào)整。換言之,律師行業(yè)是國家維護(hù)其統(tǒng)治秩序的工具。

(二)律師行業(yè)具有社會(huì)屬性

首先,律師是一個(gè)以提供專業(yè)法律知識(shí)、技能及法律幫助為手段來獲取高收入的群體,它的產(chǎn)生就起源于解決社會(huì)沖突的需要。人民在日常生活中因犯罪而產(chǎn)生的刑事沖突、因民事權(quán)利義務(wù)認(rèn)識(shí)不清而產(chǎn)生的民事沖突以及因行政侵權(quán)而產(chǎn)生的行政沖突等等,都是社會(huì)沖突的表現(xiàn)形式。律師憑借自身擁有的精湛的辯護(hù)技能與高層次的法律素養(yǎng),在解決糾紛的過程中不斷對(duì)事實(shí)進(jìn)行多角度的認(rèn)定、對(duì)法律進(jìn)行全方位的運(yùn)用。其次,當(dāng)代律師不屬于國家公職人員,其執(zhí)業(yè)活動(dòng)也不具有公務(wù)性,律師有無業(yè)務(wù)或者業(yè)務(wù)的多少取決于社會(huì)公民的自然選擇,取決于公民對(duì)律師的信任,這種社會(huì)性與那些以法官、檢察官為代表行使“公權(quán)”的機(jī)關(guān)活動(dòng)截然不同。再次,律師在訴訟外還經(jīng)常為公民或法人出謀劃策、提供可以避免或減少糾紛的建議,這是律師職業(yè)的外延,體現(xiàn)出了律師職業(yè)與時(shí)俱進(jìn)、與法同在的社會(huì)屬性。

(三)律師行業(yè)的獨(dú)立屬性。獨(dú)立性是律師職業(yè)的一個(gè)根本屬性

律師如果在身份上隸屬于某個(gè)單位或個(gè)人,那么他在法律服務(wù)中就無法全面展示自己的個(gè)性與自由,無法真實(shí)地表達(dá)自己對(duì)法律規(guī)范及國家法律活動(dòng)的見解,更無從維護(hù)律師的最高使命——正義。除此之外,律師與法官如果不能相互獨(dú)立,那么現(xiàn)實(shí)中有些律師為了單純追求經(jīng)濟(jì)利益和自身名譽(yù)而向法官行賄以獲得案件的勝訴的現(xiàn)象就會(huì)愈演愈烈,社會(huì)公平正義便無從保障。但是在我國,司法行政部門對(duì)律師的管理范圍之大、內(nèi)容之全面,使律師行業(yè)的獨(dú)立性成了一句空話。律師不僅是法治社會(huì)的主體,其地位與作用也應(yīng)該與司法機(jī)構(gòu)并行。我國在這個(gè)問題上的局限性和滯后性十分明顯。

第2篇:律師制度的起源范文

近日,某法院審理了一起新鮮的官司,甲律師將他的當(dāng)事人a公司告上法庭,其具體案情如下:a公司委托甲律師所在的律師事務(wù)所,通過訴訟辦理向b公司追討工程款事宜,該律師事務(wù)所委托甲律師擔(dān)任訴訟人。事務(wù)所與a公司簽訂《協(xié)商收費(fèi)協(xié)議》時(shí)約定:若經(jīng)努力該案的終審判決書或調(diào)解書中的被告應(yīng)付款總額達(dá)到100萬元以上,則a公司得100萬元,100萬元以外的超出部分作為費(fèi)歸方。此案經(jīng)法院審理,判定b公司支付a公司工程款1025895.5元,并承擔(dān)該款自2000年8月10日起至判決生效日止按銀行同期貸款利率利息的20%.之后,a公司不愿支付費(fèi)用,甲律師向法院遞上訴狀,而這次他告的是a公司。他認(rèn)為,其為a公司訴訟,經(jīng)努力爭取到應(yīng)得款項(xiàng)100萬元的勝訴結(jié)果,按協(xié)議應(yīng)得費(fèi)。

此案涉及的是律師風(fēng)險(xiǎn)制度。律師風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)事人不必事先支付服務(wù)費(fèi)用,律師事務(wù)所即為其開展全面訴訟或非訴業(yè)務(wù),待事務(wù)成功后,當(dāng)事人從所得財(cái)物或利益中提取協(xié)議所規(guī)定的比例支付酬金,如果敗訴則無需支付律師酬金,這種律師收費(fèi)方式在國外稱為勝訴酬金或附條件收費(fèi)。 律師風(fēng)險(xiǎn)制度是目前國際上比較流行的律師收費(fèi)方式,在我國的法律服務(wù)市場中,也屢屢為當(dāng)事人和律師所采用。但是,這種極具生命力的律師收費(fèi)方式卻沒有得到現(xiàn)行法律和律師職業(yè)道德的認(rèn)可和調(diào)整,處于“違法”的尷尬境地,造成實(shí)踐中的混亂和無序。對(duì)此,界也是眾說紛紜,見仁見智,筆者也想就此問題作一個(gè)粗淺的探討。

一、國外的律師風(fēng)險(xiǎn)制度風(fēng)險(xiǎn)制度起源于美國并迅速流行起來,但是由于各國法律文化傳統(tǒng)、、經(jīng)濟(jì)等的不同,各國對(duì)律師風(fēng)險(xiǎn)制度所持的態(tài)度也不同。

美國《律師職業(yè)行為示范規(guī)則》就勝訴酬金問題作有詳細(xì)的規(guī)定,該規(guī)則第一章第五條指出:律師收費(fèi)可以是根據(jù)提供的法律服務(wù)的結(jié)果來收取勝訴費(fèi)。勝訴費(fèi)協(xié)議應(yīng)以書面形式,載明確定收費(fèi)數(shù)額的,其中應(yīng)包括:收費(fèi)比例,或者應(yīng)在處理事務(wù)、初審或者上訴審、訴訟中增長的收費(fèi)比例,需從追償?shù)降呢?cái)產(chǎn)中扣除的比例及其他費(fèi)用,以及是在收取勝訴費(fèi)之前還是之后扣除這些費(fèi)用。實(shí)行收取勝訴費(fèi)時(shí),律師應(yīng)當(dāng)用書面形式向當(dāng)事人告知結(jié)案情況,若獲得追償,應(yīng)當(dāng)將追償?shù)降呢?cái)產(chǎn)數(shù)額及確定的方法告知當(dāng)事人。但考慮到勝訴酬金在一些特殊的案件中也是違反法律和公共政策的,以及考慮到基于勝訴的可能性而去提高勝訴所得費(fèi)用中的律師費(fèi)比例將會(huì)鼓勵(lì)投機(jī),有可能破壞律師獨(dú)立的顧問和有效辯護(hù)人的功能,因此,對(duì)下列案件中的費(fèi)用律師不應(yīng)將其納入收取勝訴費(fèi)的協(xié)議中:(1)在家庭關(guān)系案件中的任何費(fèi)目,如生活費(fèi),保障離婚后的生活費(fèi),贍養(yǎng)費(fèi)或者財(cái)產(chǎn)等。(2)在刑事案件中,被告的律師不得收取勝訴費(fèi) .另外,法律嚴(yán)禁用勝訴費(fèi)的方式去雇請(qǐng)檢察官業(yè)余辦案;禁止律師作為說客或政府合同的介紹人而收取比例費(fèi)。在酬金比例上,其幅度比例一般在20%~60%之間,紐約、新澤西等州對(duì)律師的勝訴費(fèi)實(shí)行最高不得超過50%的限額??梢?,美國對(duì)勝訴酬金采取有條件承認(rèn)的原則。

日本是采取肯定律師風(fēng)險(xiǎn)制度的作法并對(duì)其進(jìn)行了詳盡的規(guī)定。根據(jù)1975年4月1日起施行的日本律師聯(lián)合會(huì)章程第二十號(hào)——《報(bào)酬等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程》(以下簡稱《報(bào)酬規(guī)程》),日本也確立了類似美國“勝訴費(fèi)”的勝訴酬金制度,該《報(bào)酬規(guī)程》第2條認(rèn)為:“酬金,是在訴訟案件等具有爭訟性的案件中,達(dá)到了委托目的時(shí),委托人支付的報(bào)酬。這種報(bào)酬,稱為成功報(bào)酬” .日本律師的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)介于歐美與東方國家之間,涉及財(cái)產(chǎn)的訴訟案件、非訴訟案件、行政審判事件,律師受案先收取手續(xù)費(fèi),勝訴時(shí)收取勝訴費(fèi);敗訴不再另行收費(fèi)。值得注意的是,在刑事案件中,刑事辯護(hù)除按規(guī)定收取手續(xù)費(fèi)外,還按照對(duì)被告量刑情況不同收受不同的勝訴費(fèi)。如地方裁判所和高等、最高裁判所審理的案件,手續(xù)費(fèi)30萬日元,勝訴費(fèi)分為無罪判決40萬日元,有期徒刑緩刑30萬日元,判決刑期低于檢察官起訴的刑期,酌情付酬 .另外,《報(bào)酬等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程》對(duì)于調(diào)停案件與審判外和解案件、假扣押案件、假處分案件的勝訴酬金收取都作了具體的規(guī)定。

英國對(duì)勝訴酬金采取全面否定的態(tài)度?!?974年律師法》第59條規(guī)定,律師可以與當(dāng)事人訂立書面協(xié)議,規(guī)定其辦理訴訟事務(wù)的酬金,但該條同時(shí)規(guī)定,律師不得將這一規(guī)定以及本法第60-63條規(guī)定作為從事下列行為或者訂立下列協(xié)議的法律依據(jù):在受當(dāng)事人委托為他提起或其他法律程序時(shí),通過協(xié)議與當(dāng)事人約定,只在勝訴時(shí)才向當(dāng)事人收取酬金。

二、律師風(fēng)險(xiǎn)制度的性質(zhì)和特征我國沒有任何法律規(guī)定了律師風(fēng)險(xiǎn)制度,根據(jù)國外對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)制度的規(guī)定,我們可以分析該項(xiàng)制度的性質(zhì)和特征。

(一) 律師風(fēng)險(xiǎn)合同的性質(zhì)問題律師風(fēng)險(xiǎn)合同是一種合同無疑,但是它屬于什么性質(zhì)的合同,理論界見仁見智。一種觀點(diǎn)認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)是一種承攬合同,即當(dāng)事人一方(律師)按照他方(委托方)的要求完成一定的工作,并將工作成果(勝訴的結(jié)果)交付給他方,他方(委托方)按照約定接受工作成果(勝訴的結(jié)果)并給付報(bào)酬(勝訴酬金)的合同。 另有人認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)合同實(shí)際上是一種懸賞廣告,是當(dāng)事人向律師發(fā)出的一種“廣告”:誰能幫我打贏官司,我就付給他多少錢。當(dāng)然,同典型的懸賞廣告比較又有不同之處:在一般懸賞廣告中是當(dāng)事人的信息強(qiáng)于拾借者,而在風(fēng)險(xiǎn)中似乎是當(dāng)事人的信息弱于律師。 仔細(xì)分析風(fēng)險(xiǎn)合同的內(nèi)容我們就可以發(fā)現(xiàn),風(fēng)險(xiǎn)合同更符合委托合同的性質(zhì),即合同雙方的一方將自己的事務(wù)交給另一方(律師)處理,另一方(律師)以委托人的名義辦理事務(wù),并且最后的處理結(jié)果(勝訴的結(jié)果)歸結(jié)于委托人的協(xié)議,可見,律師風(fēng)險(xiǎn)合同不僅是一種委托合同,而且是一種典型的委托合同。

(二)律師風(fēng)險(xiǎn)合同的特征1、律師風(fēng)險(xiǎn)是建立在委托人與律師的相互信任基礎(chǔ)上的。

律師風(fēng)險(xiǎn)的委托人是將自己的法律事務(wù)委托給律師辦理,他是因?yàn)樾湃温蓭煵艑⒎墒聞?wù)委托給律師的。而律師盡管依委托人的意思辦理法律事務(wù),但必須依自己的意志來決定具體的意見。律師風(fēng)險(xiǎn)要求取得勝訴結(jié)果的目的決定了它只能發(fā)生在雙方相互信任的特定人之間。所以,律師必須親自處理受托的事務(wù),不經(jīng)委托人同意,除法律或合同有特別規(guī)定者外,不能轉(zhuǎn)托他人處理委托事務(wù),否則構(gòu)成違約。

2、律師風(fēng)險(xiǎn)是一種附條件的民事法律行為。

律師風(fēng)險(xiǎn)的律師最終能否獲取報(bào)酬,由為委托人處理的案件是否勝訴決定。勝訴了就獲得報(bào)酬;敗訴了,則為無償,律師不僅不能取得任何報(bào)酬,甚至可能損失相當(dāng)數(shù)額的前期投入。所以,與一般比較,風(fēng)險(xiǎn)就是把律師的報(bào)酬與案件結(jié)果聯(lián)系在一起。

3、風(fēng)險(xiǎn)合同的標(biāo)的是處理委托事務(wù)的行為。

風(fēng)險(xiǎn)合同的標(biāo)的是處理委托事務(wù)的行為,而且具有特定性,即律師的行為的目的就是要達(dá)到勝訴的結(jié)果。但該委托合同不適用于那些必須由當(dāng)事人親自履行的身份行為和需要利用他人特定技能完成的行為。

4、律師風(fēng)險(xiǎn)在收費(fèi)方式上呈多樣性。

三、律師風(fēng)險(xiǎn)制度的價(jià)值評(píng)析律師收費(fèi)制度涉及到律師與當(dāng)事人之間的關(guān)系,律師在中的角色形象、律師及律師職業(yè)自身的生存與發(fā)展等重大課題。不僅如此,律師收費(fèi)制度的、合理與否,還關(guān)系到公民合法權(quán)益的維護(hù)水平問題,關(guān)系到整個(gè)訴訟、司法制度的功能能否有效發(fā)揮的問題,關(guān)系到社會(huì)正義與法律秩序的維護(hù)問題。因此,西方各國對(duì)律師收費(fèi)制度極為重視,從整個(gè)法律制度有效運(yùn)行的高度出發(fā),采用最能體現(xiàn)律師行業(yè)特點(diǎn)的合理的律師收費(fèi)制度。

第3篇:律師制度的起源范文

【關(guān)鍵詞】美國;陪審制度;資格認(rèn)定

陪審一詞,英美法中稱為“Jury”“Acessor”。德國法中稱為“Geschworence”這些概念實(shí)際上具有不同的含義。公元前594年擔(dān)任雅典首席執(zhí)政官的梭倫改革率先設(shè)立了陪審法庭。其中美國1791年大陪審團(tuán)制度被寫進(jìn)憲法修正案的前10條的“權(quán)利法案”。第五條修正案明確規(guī)定對(duì)嚴(yán)重刑事案件的審判必須以大陪審團(tuán)的調(diào)查和為前提條件“任何人都不應(yīng)因可能會(huì)被判處死刑之罪或者其他重罪而接受審判,除非有大陪審團(tuán)的調(diào)查報(bào)告和書為據(jù)”。[1]曾有統(tǒng)計(jì),美國每年由陪審團(tuán)參加的案件,占全世界每年全部陪審案件的90%。

現(xiàn)代的陪審制度實(shí)際上起源于歐洲中世紀(jì)。波洛克認(rèn)為在法國的加洛林國王時(shí)期出現(xiàn)的訊問制度中已出現(xiàn)了陪審。但由于王權(quán)的擴(kuò)張,審判權(quán)由國王所壟斷,推行糾問式訴訟,陪審制度遭到封建國家的扼制和摒棄,陪審制度便逐步消失。但在1000年,Rurry Ncede征服英國以后將該制度帶進(jìn)了英國。在英國和美國的陪審制度完全是在借鑒英國的傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上形成的,并且得到了充分的發(fā)展。早在殖民地時(shí)期,英國殖民者就將陪審制度帶到了美國,1625年在弗吉尼亞開始采用英國的大陪審團(tuán)制度,其他的州也相繼效仿,與此同時(shí),小陪審團(tuán)制度也開始實(shí)行。在美國獨(dú)立戰(zhàn)爭時(shí)期,陪審制度作為保障公民自由的工具有很高的聲譽(yù)。此后,美國各州憲法及美國憲法都規(guī)定了陪審制度。[2]

大陸法系最早采取陪審方式的國家應(yīng)是法國。開始于“加洛林”王朝,在中世紀(jì)時(shí)由于王權(quán)的擴(kuò)張而逐漸消失。大革命時(shí)期由于反封建和推進(jìn)民主的需要引入了英美法模式的陪審制,同時(shí)又都將“天賦”的人權(quán)視為神圣以反對(duì)司法的獨(dú)斷專橫,因此他們?cè)谒痉ㄖ贫鹊脑O(shè)計(jì)上突出公民權(quán)和對(duì)司法權(quán)力的制約使其成為體現(xiàn)司法民主和在民思想的一項(xiàng)重要制度。由于拿破侖對(duì)德國的征服,陪審制也隨拿破侖的鐵騎踏進(jìn)了德國。由于法德兩國與英美兩國的法律淵源、法系的不同,所以兩國都根據(jù)本國的實(shí)際對(duì)陪審團(tuán)制進(jìn)行了改造,最終形成了大陸法系獨(dú)具特色的參審制。[3]

一、美國陪審團(tuán)成員的資格認(rèn)定

(一)基本資格認(rèn)定。須具備美國公民身份,且須年滿十八歲,未曾觸犯重罪或現(xiàn)時(shí)受重罪等條件,無種族及性別之限制。

(二)選拔程序流程。陪審員的挑選是在審理法官的主持下進(jìn)行的。法官的助手從當(dāng)?shù)氐倪x民登記手冊(cè)中隨機(jī)抽出候選人名單。

(三)任前要求。美國的陪審員不需要任何專業(yè)的法律訓(xùn)練,無須精通法律條文,只要用來自生活的經(jīng)驗(yàn)和感受對(duì)證據(jù)作判斷就行了。

二、陪審制度的本質(zhì)及職能

陪審制度在整個(gè)西方社會(huì)中經(jīng)百余年而不衰,顯示出旺盛的生命力。最主要的是它的價(jià)值意蘊(yùn)和精神實(shí)質(zhì),,陪審團(tuán)制度的存在的原因有以下幾點(diǎn):

(一)防止司法腐敗,實(shí)現(xiàn)司法公正與民主。無論英美法還是大陸法系,在陪審制度中都精心設(shè)計(jì)了法官和陪審員之間相制約的機(jī)制,但整個(gè)核心的目的都在于最大限度地防止法官專斷,保證普通公民參加審判,并且在事實(shí)的判斷方面有獨(dú)立于專業(yè)法官的權(quán)力。這也標(biāo)志著民眾對(duì)國家司法權(quán)的分割。同時(shí),在當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)選擇陪審員也使得為本地民眾所信奉的價(jià)值準(zhǔn)則成為制約政府以及專業(yè)法官恣意的砝碼,保障了人民能夠成為真正的審判者。法國著名的政治思想家托克維爾曾對(duì)陪審制度評(píng)價(jià)道“實(shí)行陪審制就可把人民本身,或至少把一部分公民提到法官的地位,這實(shí)際上就是把陪審制度,把領(lǐng)導(dǎo)社會(huì)的權(quán)力置于人民或一部分公民之手?!币虼怂痉ǖ臋?quán)威現(xiàn)對(duì)于其他部門而言,具有固定的特出性,正是基于此,必須保其公正性。一旦出現(xiàn)腐敗,后果不堪設(shè)想。培根曾指出“一次不公的司法判斷比多次不公的其他舉動(dòng)為或尤烈。因?yàn)?,這些不公的舉行不過弄臟了水流,而不攻的判斷則把水源敗壞了?!弊鳛樯鐣?huì)公眾代表的陪審員參與訴訟,使得職業(yè)發(fā)福安的一切行為都受到約束和監(jiān)督,違法亂紀(jì)、枉法裁判等等“暗箱操作”的可能性就大大減少。陪審的真正生命生意在于,它將社會(huì)監(jiān)督引入法庭審理中,陪審員直接參加審判,在諸多維護(hù)司法公正的途徑中,甚或更為重要性的卻是一種對(duì)審判活動(dòng)的制約與監(jiān)督,從而有效防止的民間生活經(jīng)驗(yàn),較之與社會(huì)環(huán)境有隔膜的法官更容易了解被告的心理及其所處的狀況,從而可以是司法更貼近社會(huì)生活,反映民意。

(二)實(shí)現(xiàn)司法監(jiān)督,保障司法廉潔。由于陪審員的社會(huì)性、臨時(shí)性、個(gè)案性和非職業(yè)性,使他們能充分發(fā)揮作用,排除后顧之憂,在一定程度上遏制司法審判中的長官意志和政治干擾。因?yàn)榕銓弳T負(fù)責(zé)審理,法官負(fù)責(zé)法律的適用,這就形成一種內(nèi)在的民主監(jiān)督機(jī)制,從而有效防止法官,權(quán)錢交易行為。正如凱爾文所指出的,要影響甚至收買12個(gè),必影響甚至收買1個(gè)人要困難得多。因此陪審有利于司法的廉潔公正。

(三)促進(jìn)司法公開,培養(yǎng)公民的法律意識(shí)。普通公民參與審判,一方面可以更好地貫徹審判公開原則,從而促進(jìn)司法公正,另一方面,又增進(jìn)了社會(huì)對(duì)司法機(jī)關(guān)的信任程度,,強(qiáng)了審判機(jī)關(guān)的公信力。雅典與羅馬的陪審員達(dá)四百人甚至一千人,而現(xiàn)代的陪審團(tuán)人數(shù)雖然只有12個(gè)人,但他們要經(jīng)過嚴(yán)格的遴選程序,也涉及到成百上千人的參與。遴選的過程本身也就是一個(gè)法制教育的過程,再加上審判過程,使得普通公民常常受到法律家分析問題的思路、方法以及語言的影響,這也是法治精神向社會(huì)滲透的重要渠道,無形中提高了社會(huì)整體的法律意識(shí),擴(kuò)大了司法審判的政治效果和社會(huì)效果。[1]

三、對(duì)于陪審制度的深刻思考

陪審制度是美國法治和美國訴訟制度的組成部分,反映了美國訴訟制度的特性。陪審制度的國民參與性是美國訴訟制度最具誘惑之處,充分體現(xiàn)了美國法治的民主化。陪審制的存在也就成了其他具有美國特色的制度存在的基礎(chǔ)和前提,如交叉詢問制度、律師制度,甚至影響了美國的法學(xué)教育體制和方法。陪審制的魅力傾倒了許多大陸法國家,加之美國文化的強(qiáng)勢(shì),使一些大陸法國家試圖移植引進(jìn),但最終都沒有成功。在我國,同樣有不少人鐘情陪審制度,為它的絢麗光彩所折腰。陪審制度是美國特殊歷史的產(chǎn)物,尤其是陪審制度是一種成本很高的制度。像我們這樣的國家是很難享受的,僅挑選陪審員就要耗去幾天的時(shí)間。在獨(dú)特的法意識(shí)的背景之下,陪審團(tuán)的意志就是人民的意志,就是上帝,絕不能夠質(zhì)疑陪審團(tuán)對(duì)事實(shí)認(rèn)定的公正性,陪審團(tuán)的裁決是不容置疑的?;谖覈姆ㄒ庾R(shí)背景,在這一點(diǎn)上恐怕是很難為社會(huì)所接受的。陪審制度更體現(xiàn)了一種規(guī)則的游戲性。陪審制的存廢改的問題也一直是美國人所議論的問題。我們切不可為陪審制羞花之貌而障眼。正如美國人所言,至少陪審制的問題與它的好處一樣多。盡管俄羅斯新憲法規(guī)定了在刑事訴訟中實(shí)行陪審制,于2003年在俄聯(lián)邦范圍內(nèi)實(shí)施,但在試行中已經(jīng)面臨著諸多問題。

【參考文獻(xiàn)】

[1]望月禮二郎.英美法[M].北京:商務(wù)印書館,2005.

[2]錢弘道.英美法講座[M].北京:清華大學(xué)出版社,2004.

[3]參見《美國歷史文獻(xiàn)選編》,美國駐華大使新聞文化處,1985.